ECLI:CZ:NSS:2006:6.ADS.34.2005
č. j. 6 Ads 34//2005 - 58
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady
Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci
žalobkyně: Mgr. E. D., zastoupena JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem, se sídlem
Bolzanova 1, Praha 1, proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem
Orlická 4/2020, Praha 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v
Praze č. j. 12 Ca 4/2004 - 34 ze dne 30. 12. 2004,
takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2004, č. j. 12 Ca 4/2004 - 34,
se ve výroku I. a III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto
soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobkyně (dále převážně jen „stěžovatelka“) včas podanou kasační stížností napadá
výrok I. rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 12 Ca 4/2004 - 34 ze dne 30. 12. 2004,
kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky č. j. 1679/03 a 1680/03 ze dne 9. 7. 2003. Tímto rozhodnutím
žalovaná zamítla stěžovatelčino odvolání proti platebním výměrům Okresní pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky hlavního města Prahy č. 4240213029
a č. 2140213028 ze dne 13. 11. 2002, jimiž jí byla uložena povinnost zaplatit dlužné pojistné
na veřejném zdravotním pojištění a penále za období od 16. 2. 1999 do 7. 11. 2002.
Stěžovatelka považuje za nesprávný právní závěr Městského soudu v Praze v otázce
povahy prejudiciální otázky, kterou mělo být trvání či netrvání pracovního poměru
stěžovatelky k jejímu zaměstnavateli (stěžovatelka byla duchovní C. č. h.), a napadá
skutečnost, že se soud ve svém rozhodnutí ztotožnil s právním hodnocením žalované.
Stěžovatelka v kasační stížnosti uvádí, že Městský soud v Praze v napadeném rozhodnutí
konstatoval, že správní úřad je vázán rozhodnutím o prejudiciální otázce tehdy, pokud o ní již
rozhodl příslušný orgán. Přitom Městský soud v Praze dovodil, že žádné takové rozhodnutí
prozatím vydáno nebylo, a je tudíž třeba vzít prozatím za prokázané, že byl se stěžovatelkou
rozvázán poměr duchovního ke dni 23. 6. 1993, jak bylo zjištěno žalovanou. Platební výměry
vydané žalovanou jsou proto podle Městského soudu v Praze vydány na základě správně
zjištěných skutečností a v souladu se zákonem. S tímto právním závěrem Městského soudu
v Praze stěžovatelka nesouhlasí. Svůj nesouhlas stěžovatelka v kasační stížnosti odůvodňuje
tím, že Městský soud v Praze nevzal v úvahu usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze
dne 30. 11. 2004, č. j. 20 Cdo 1487/2003, jímž zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze
dne 3. 2. 2003, č. j. 58 Cdo 403/2002 - 25, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne
31. 7. 2002, č. j. 4 C 253/2001 - 14.
Žalovaná se k obsahu kasační stížnosti nevyjádřila.
Z obsahu správního spisu Nejvyšší správní soud zjistil zejména následující
skutečnosti: dne 13. 11. 2002 Okresní pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky hlavního města Prahy (dále jen „Okresní pojišťovna VZP“) vydala platební výměry
č. 4240213029 a 2140213028, kterými byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit podle
ustanovení §18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
dlužné pojistné a penále, a to na základě vyúčtování plateb pojistného za období
od 16. 2. 1999 do 7. 11. 2002, kterým bylo zjištěno, že stěžovatelka jako osoba bez
zdanitelných příjmů nehradila v tomto období v zákonem stanoveném termínu pojistné
na zdravotní pojištění. Stěžovatelka ovšem v rámci správního řízení před vydáním platebních
výměrů ve svém vyjádření ze dne 4. 11. 2002 uvedla, že je od roku 1993 ve službách C. č. h.
a její služební poměr duchovní dosud nezanikl. Nebyl podle jejího názoru rozvázán ani
dohodou stran, ani jednostranným právním úkonem. Vyzvala rovněž Okresní pojišťovnu
VZP, aby předložila doklad, na základě kterého dospěla k závěru, že služební poměr
stěžovatelky k církvi zanikl, a zdůvodnila, proč je vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů.
Na podporu svého tvrzení rovněž stěžovatelka uvedla, že není ani v evidenci uchazečů o
zaměstnání, a doložila potvrzení úřadu práce, že nemůže být zařazena do evidence, jelikož její
pracovněprávní vztah stále trvá. Okresní pojišťovna VZP námitky stěžovatelky neshledala
důvodnými a platební výměry vydala.
Stěžovatelka proti platebním výměrům Okresní pojišťovny VZP podala odvolání,
ve kterém uvedla, že C. č. h. sice oznámila žalované ukončení služebního poměru
stěžovatelky ke dni 23. 6. 1993, nicméně poukázala na to, že již v roce 1997 Okresní
pojišťovnu VZP upozornila na neplatný postup plzeňské diecéze C. č. h. s tím, že diecéze není
podle vnitřních předpisů církve oprávněna rozvázat služební poměr s duchovním. Učinit tak
může pouze Ústřední rada C. č. h.. Postup plzeňské diecéze měl tak mít podle stěžovatelky ten
následek, že služební poměr neskončil. Neoprávněnost postupu církve ve věci rozvázání
služebního poměru dokládala stěžovatelka pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro
Prahu 6 č. j. 14 C 154/95 - 92, ze dne 26. 2. 1999, který k odvolání připojila. Tímto
rozsudkem Obvodní soud pro Prahu 6 přiznal stěžovatelce proti C. č. h. náhradu škody
spočívající v ušlé mzdě za období od 20. 7. 1993 do 30. 4. 1995. Stěžovatelka se přitom
v řízení předcházejícím rozsudku domáhala společně se svým manželem (rovněž duchovní C.
č. h.) vedle náhrady mzdy i určení, že rozvázání služebního poměru duchovního bylo
neplatné. Obvodní soud pro Prahu 6 však řízení v části týkající se určení neplatnosti rozvázání
služebního poměru duchovního zastavil s odůvodněním, že by tím nepřípustně zasáhl do
vnitřní autonomie církve garantované v čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod,
vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 za součást
ústavního pořádku České republiky (vyhlášeno pod č. 2/1993 Sb.). Předmětem řízení tak
zůstala pouze případná náhrada mzdy jako majetkový nárok, k jehož rozhodnutí se soud
označil za příslušný. Stěžovatelka svou žalobu opírala o tvrzení, že byla spolu s manželem ze
služby v církvi propuštěna v rozporu s vnitřními předpisy církve. V důsledku toho
dovozovala, že její služební vztah k církvi nezanikl, a následnými událostmi jí tak vznikla
škoda. Obvodní soud pro Prahu 6 se v řízení nejdříve vypořádal s otázkou použitelného práva,
tj. s otázkou, zda k posouzení toho, jestli došlo k porušení právní povinnosti, v důsledku
kterého mohla vzniknout stěžovatelce škoda, bude použitelný občanský zákoník nebo zákoník
práce. Jmenovaný soud přitom shledal, že služební poměr duchovního k církvi se řídí
v souladu s výše nastíněným principem vnitřní autonomie církví a náboženských společností
podle čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod v případě C. č. h. Řádem duchovenské
služby (vnitřní předpis církve), který je, podle názoru soudu, oprávněn stanovit, zda se na
otázky jím upravované subsidiárně vztáhnou ustanovení zákoníku práce. Pokud vnitřní
předpis církve subsidiární použití předpisů pracovního práva výslovně nepřikazuje, nelze
k němu podle soudu přistoupit. Vzhledem k tomu, že Řád duchovenské služby takový odkaz
neobsahoval, pokud jde o otázky vzniku, změny či zániku služebního poměru duchovního, a
už vůbec neodkazoval na subsidiární použití zákoníku práce ve věci případných nároků
z neplatného ukončení služebního poměru, Obvodní soud pro Prahu 6 dospěl k závěru, že na
otázku odpovědnosti za škodu způsobenou případným protiprávním jednáním církve je třeba
aplikovat ustanovení občanského práva hmotného. I když odmítl jako nepříslušný rozhodnout
ve věci neplatnosti zrušení služebního poměru stěžovatelky k církvi (a odkázal přitom
i na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 211/96, ze dne 26. 3. 1997), konstatoval,
že se otázkou protiprávnosti postupu církve musí zabývat jako otázkou prejudiciální, neboť
na jejím posouzení závisí posouzení otázky případné odpovědnosti za škodu. Soud vzal
přitom za prokázané, že služební poměr se stěžovatelkou a jejím manželem rozvázala
Diecézní rada C. č. h. v P.. Podle Organizačního řádu C. č. h. však služební poměr
duchovního může rozvázat propuštěním ze služeb toliko Ústřední rada C. č. h., a to buď na
základě návrhu příslušné diecézní rady (vždy však po slyšení duchovního), nebo na základě
rozhodnutí kárného výboru. V případě stěžovatelky tak nebyl dodržen postup stanovený
vnitřními předpisy církve, služební poměr ukončil k tomu nepříslušný orgán. Soud pak z toho
vyvodil neplatnost takového rozvázání. Na základě tohoto zjištění pak Obvodní soud pro
Prahu 6 dospěl ve svém rozsudku č. j. 14 C 154/95 - 92, ze dne 26. 2. 1999, k závěru, že C. č.
h. porušila svou právní povinnost, a ve smyslu §420 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tak odpovídá za škodu, kterou tímto porušením
způsobila.
Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, tedy příslušný
orgán žalované, v řízení o odvolání dospěl k následujícím závěrům: podle §2 odst. 1 písm. a)
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotně pojištěny osoby, které
mají trvalý pobyt na území ČR. Tyto osoby jsou podle §4 stejného zákona povinny platit
pojistné buď jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez
zdanitelných příjmů. Osobou bez zdanitelných příjmů je pak pojištěnec, který nemá příjmy
ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát.
Diecézní rada plzeňské diecéze C. č. h. hromadným oznámením zaměstnavatele za červen
1993 ze dne 29. 6. 1993 oznámila žalované ukončení zaměstnání stěžovatelky. Vzhledem
k tomu, že stěžovatelka pojišťovně neoznámila zahájení samostatné výdělečné činnosti, či
skutečnost, která by svědčila pro vznik nároku na zařazení do kategorie pojištěnců, za něž
platí pojistné stát, byla zařazena ke dni 24. 6. 1993 do kategorie osob bez zdanitelných příjmů
(tehdy podle zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění).
Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění přitom považují osoby v pracovním
poměru, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském
pojištění. Vedle toho se podle §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (do 31. 3. 1997 podle §6a
písm. a) zákona č. 550/1991 Sb.) pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance v pracovním
poměru považují i osoby ve služebním poměru. Podle §7 a §8 zákona č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, pojištění vzniká dnem
vstupu do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání, které zakládá pojištění podle
tohoto zákona.
Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky vzal za prokázané,
že z existujících pravomocných soudních rozhodnutí (nález ÚS č. I ÚS 211/1996
ze dne 26. 3. 1997 a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 26. 2. 1999,
č. j. 14 C 154/1995 – 92) jednoznačně nevyplývá, že stěžovatelka byla neoprávněně
propuštěna ze služeb církve, čili že s ní byl služební poměr rozvázán neoprávněně a že tento
poměr dosud trvá. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka do dne rozhodování o odvolání
Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky nepředložila žádné pravomocné rozhodnutí
příslušného orgánu, jehož obsahem by bylo určení platnosti či neplatnosti rozvázání
služebního poměru duchovního, pak Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky konstatoval, že byla stěžovatelka oprávněně vedena od 24. 6. 1993 v registru
pojištěnců jako osoba bez zdanitelných příjmů.
Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že proti rozhodnutí Rozhodčího
orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny ze dne 9.7.2003 podala stěžovatelka žalobu dne
17. 10. 2003. V žalobě uvedla, že dne 26. 2. 1999 vydal Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudek
č. j. 14 C 154/95 – 92, který vycházel z právního závěru, že C. č. h. ukončila služební poměr
stěžovatele neplatně. Z toho stěžovatelka v žalobě dovozovala, že dluh na zdravotním
pojištění nevznikl její vinou, ale porušením právní povinnosti C. č. h., a že je rovněž
důsledkem vágní legislativy České republiky. Proto stěžovatelka navrhla zrušení rozhodnutí
žalované, neboť při svém rozhodování právní hodnocení postupu C. č. h. při rozvázání jejího
služebního poměru, jak je obsaženo ve zmíněném rozsudku, ignorovala. Žalovaná ve svém
vyjádření odkázala na správní spis, nadto se věnovala rozboru prejudiciální otázky ve
správním řízení. V této otázce vyšla z následujících premis: stěžovatelka své tvrzení o
neplatnosti rozvázání pracovního poměru opírá o rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 a o
nález Ústavního soudu, které, jak se pojišťovna domnívá, považuje za rozhodnutí o předběžné
otázce. Podle ustanovení §40 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu, vyskytne-li se v řízení
otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán, je správní orgán takovým
rozhodnutím vázán, jinak si správní orgán může o takové otázce učinit úsudek nebo dá
příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení. Podle žalované z dikce tohoto ustanovení
vyplývá, že prejudiciální otázkou se rozumí otázka, jejíž zodpovězení je předpokladem
rozhodnutí ve věci, ale k jejímuž věcnému rozhodnutí není příslušný správní orgán
provádějící řízení. Pro žalovanou byla takovou otázkou otázka, zda rozvázání služebního
poměru stěžovatelky k církvi ke dni 23. 6. 1993 bylo platné, nebo zda poměr stěžovatelky
k církvi trval i nadále – na této otázce totiž závisí posouzení zařazení do kategorie osob bez
zdanitelných příjmů. Žalovaná pak vyšla z toho, že ani jedno z rozhodnutí, o něž stěžovatelka
své námitky opírá, neobsahovalo výrok o platnosti či neplatnosti rozvázání služebního
poměru (Obvodní soud pro Prahu 6 se touto otázkou zabývá pouze v odůvodnění, Ústavní
soud v odůvodnění svého nálezu konstatoval, že otázkou platnosti či neplatnosti se nemohou
obecné soudy zabývat, neboť jde o otázku vnitřní autonomie církve). Obvodní soud pro Prahu
6 pak podle informací žalované dne 31. 7. 2002 usnesením č. j. 4 C 253/2001 - 14 věc určení
platnosti či neplatnosti skončení služebního poměru stěžovatelky postoupil Ústřední radě C. č.
h.. Rozhodčímu orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pak nebylo ke dni
rozhodování o odvolání známo, že by někdo o prejudiciální otázce od této chvíle (postoupení
věci Ústřední radě C. č. h.) pravomocně rozhodl. Z těchto důvodů žalovaná svůj krok
spočívající v zařazení stěžovatelky do kategorie pojištěnců bez zdanitelných příjmů
považovala za oprávněný.
Městský soud v Praze se ve svém právním hodnocení ztotožnil se závěry žalované
a vzal za prokázané, že služební poměr stěžovatelky byl ukončen ke dni 23. 6. 1993, protože
nebyl předložen jiný doklad, který by svědčil o opaku. Z této skutečnosti je podle soudu třeba
vycházet, tzn., že v případě stěžovatelky šlo po tomto datu o osobu bez zdanitelných příjmů.
Ztotožnil se tak s právním hodnocením žalované a žalobu zamítl.
Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem
řízení, z něhož napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze vzešlo (§102 zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen „s. ř. s.“) a tuto kasační stížnost podala včas
(§106 odst. 2 s. ř. s.). Z obsahu stěžovatelčiny kasační stížnosti je možné dovodit,
že uplatňuje důvod obsažený v ustanovení §103 odst. 1 písm. a) tedy že tvrdí, že soud
nesprávně posoudil právní otázku v předcházejícím řízení. Kasační stížnost shledává Nejvyšší
správní soud s ohledem na uplatněný kasační důvod podle §103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
přípustnou.
Nejvyšší správní soud za této situace napadený rozsudek Městského soudu v Praze
v mezích řádně uplatněných kasačních důvodů a v rozsahu kasační stížnosti podle
§109 odst. 2 a 3 s. ř. s. přezkoumal, přitom dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Stěžovatelka namítá nezákonnost napadeného rozsudku z toho důvodu, že soud podle
jejího názoru chybně posoudil způsob, jakým se žalovaná vyrovnala s prejudiciální otázkou,
jež vyvstala ve správním řízení. Při posouzení oprávněnosti stěžovatelčiny námitky považoval
za nutné Nejvyšší správní soud v první řadě třeba posoudit, zda žalovaná, a potažmo soud,
prejudiciální otázku správně identifikoval. To znamená, je-li skutečnost, zda k datu
rozhodování Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o odvolání
stěžovatelky proti platebním výměrům Okresní pojišťovny VZP byla či nebyla stěžovatelka
stále ve služebním poměru k církvi, otázkou, na jejímž posouzení závisí rozhodnutí o meritu
věci.
Ustanovení §4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen
„zákon o veřejném zdravotním pojištění“), vymezuje jako plátce pojistného pojištěnce
uvedené v §5 téhož zákona, zaměstnavatele a stát. Zmíněné ustanovení §5 stanoví,
že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud:
a) je zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění, přičemž pro
účely zákona o veřejném zdravotním pojištění dále vymezuje, jaké okruhy osob rovněž
za zaměstnance považuje, aniž tyto osoby vykonávají závislou práci v pracovním poměru,
b) je osobou samostatně výdělečně činnou,
c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny
a není za něj plátcem pojistného stát,
pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.
Způsob placení a výše pojistného jsou přitom závislé na tom, do jaké z těchto kategorií
pojištěnců – plátců konkrétní osoba spadá. V případě stěžovatelky nebylo nikdy sporu o tom,
že osobou ve smyslu písm. b) citovaného ustanovení nebyla – nikdy samostatnou výdělečnou
činnost, jak ji definuje právě ustanovení §5 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění,
nevykonávala. Proto se žalovaná musela věnovat pouze určení, zda stěžovatelku zařadit
do skupiny pojištěnců – plátců definované sub a) nebo c). Kritériem pro zařazení do skupiny
definované sub a) je potom skutečnost, že jde o zaměstnance v pracovním poměru, který
zakládá účast na nemocenském pojištění, či výkon činnosti, která zakládá podle ustanovení
§5 písm. a) věty druhé fikci „zaměstnance“ ve smyslu zákona o veřejném zdravotním
pojištění. Jak vyplývá ze správního spisu, žalovaná vztah stěžovatelky k Církvi
československé husitské za vztah ve smyslu §5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním
pojištění považovala. Tento závěr o povaze vztahu duchovního k Církvi československé
husitské sdílí i Nejvyšší správní soud, jakkoliv obiter dictum musí vyslovit jisté pochybnosti
nad odůvodněním, jaké Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky pro svou kvalifikaci
používá. K tomu ho vedou především obavy o možné posuzování vztahů duchovních
k církvím a náboženským společnostem pro oblast práva sociálního zabezpečení obecně.
Žalovaná ve vyjádření k žalobě stěžovatelky poněkud nejednoznačně odkazuje na bod
2., tedy na jednu z fikcí „zaměstnance“ (osoba ve služebním poměru). Má-li tento odkaz
znamenat, že žalovaná byla případně ochotna považovat vztah stěžovatelky k C. č. h. za vztah
služebního poměru, Nejvyšší správní soud se s touto právní kvalifikací neztotožňuje. Pojem
„služební poměr“ použitý v citovaném ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění je
podle Nejvyššího správního soudu třeba v souladu s principem jednoty právního řádu
vykládat jako pojem označující tytéž vztahy, jaké jakožto služební poměr upravují zvláštní
právní předpisy. Zde jde především např. o zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru
příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o
Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o
vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a jiné. „Služební poměr“ duchovního
k církvi služebním poměrem ve smyslu těchto předpisů, a tedy ani ve smyslu zákona o
veřejném zdravotním pojištění, není, byť je z hlediska jazykového označen třebas i vnitřními
předpisy církve shodně.
Nejvyšší správní soud nezastírá, že je ovšem z hlediska gramatického výkladu rovněž
poněkud problematické podřadit vztah duchovních k církvím obecně a především vztah
duchovních k C. č. h. ve smyslu ustanovení §5 písm. a) věty první zákona o veřejném
zdravotním pojištění pod zaměstnání v pracovním poměru, tedy, opět nahlíženo prismatem
postulátu vnitřní jednoty právního řádu, chápat tento vztah jako vztah pracovního poměru ve
smyslu ustanovení §27 a násl. zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník
práce“), ve znění pozdějších předpisů - ten má totiž zmíněný §5 písm. a) věty první zákona o
veřejném zdravotním pojištění primárně na mysli. Je totiž skutečností, že nikoliv všechny
církve a náboženské společnosti, využívajíce vnitřní autonomie garantované jim ustanovením
čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, formálně právně staví svůj vztah k duchovním
na základ pracovněprávního vztahu ve smyslu zákoníku práce, neboť soubor práv a
povinností vyplývající z takto zakládaných právních vztahů neodpovídá, ba byl by mnohdy
v přímém rozporu s pojetím vztahu duchovního a církve, jak ho pojímají samy církve ve svém
právu. Tak je tomu i v případě C. č. h., která ve svém Řádu duchovenské služby, jak
vyplynulo z již citovaného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 26.2.1999, č.j. 14
C 154/95-92, chápe služební poměr duchovního jako zvláštní právní vztah, který není
pracovním poměrem, a zejména pro otázky jeho vzniku, změn a zániku působnost obecných
pracovněprávních předpisů vylučuje. V tomto ohledu (tedy co do posuzování
soukromoprávního charakteru vztahu duchovního a církve) je tedy možné se s právními
závěry Obvodního soudu pro Prahu 6 ztotožnit. Stricto sensu vztah duchovního C. č. h.
k církvi pracovním poměrem, a tedy zaměstnaneckým vztahem ve smyslu ustanovení §5
písm. a) první věty zákona o veřejném zdravotním pojištění, není.
Na druhé straně je však třeba vzít v úvahu, že přinejmenším církve a náboženské
společnosti, které získaly zvláštní oprávnění ve smyslu ustanovení §7 odst. 1 písm. c) zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, tedy oprávnění být financovány
podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských
společností, vystupují ve vztazích veřejného práva (zejména ve vztazích upravených právem
finančním či právem sociálního zabezpečení) vůči duchovním na straně jedné a vůči státu
na straně druhé jako zaměstnavatelé. Tato skutečnost nalezla svůj výraz například v dikci
zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností
státem. Podle jeho ustanovení §1 odst. 1 totiž stát poskytuje církvím a náboženským
společnostem úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví
a náboženských společností v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech
pro výchovu duchovních, jestliže o to církev nebo náboženská společnost požádá. Z rozpisu
položek rozpočtových kapitol Ministerstva kultury v jednotlivých letech potom vyplývá,
že v rámci poskytování hospodářského zabezpečení církvím a náboženským společnostem
stát poskytuje duchovním nejen plat, ale církvím rovněž poskytuje příspěvek na úhrady
pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a v praxi církve jako zaměstnavatelé vůči orgánům daňové správy
a orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění jako zaměstnavatelé vystupují.
Konečně by podle názoru Nejvyššího správního soudu odporovalo bezpodmínečnému
respektování již zmíněné vnitřní autonomie církví a náboženských společností, diskriminoval-
li by je stát v míře poskytování hospodářského zabezpečení pouze proto, že svůj vztah
k duchovním postaví na jiný než pracovněprávní základ, a ze stejného důvodu takovým
duchovním oproti duchovním jiných církví odpíral i účast za stejných podmínek
v jednotlivých složkách systému sociálního zabezpečení, které jsou charakterizovány
pojistným principem.
Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud považuje za nutné ustanovení §5 písm. a) věty
první zákona o veřejném zdravotním pojištění vykládat v případě duchovních církví
a náboženských společností extenzivně tak, že dopadá nikoliv pouze na vztahy duchovních
a církví, které jsou založeny formálně podle ustanovení §27 a násl. zákoníku práce,
ale na jakýkoliv vztah, který církev vůči státu v oblasti práva sociálního zabezpečení
za zaměstnanecký označí a ve kterém se bude z hlediska veřejného práva jako zaměstnavatel
chovat.
Shledal-li Nejvyšší správní soud, stejně jako žalovaná i soud v předcházejícím řízení,
že je možné vztah duchovního k církvi pro účely zdravotního pojištění považovat za vztah
zaměstnance v pracovním poměru, který zakládá účast na nemocenském pojištění (a rovněž
nad rámec věci Nejvyšší správní soud podotýká, že o výkladu ustanovení §2 zákona
č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, platí
výše řečené obdobně), pak je skutečně klíčové pro posouzení věci, zda v době, za kterou byly
vydány odvoláním napadené platební výměry žalované, byla stěžovatelka takovým
zaměstnancem církve, či nikoliv.
Obecně se podle ustanovení §53 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění
použijí v řízení ve věcech pojistného obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon
o veřejném zdravotním pojištění jinak. V době rozhodování žalované byl obecným předpisem
o správním řízení zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“). Tento právní předpis v ustanovení §32 odst. 1 ukládal správním úřadům
povinnost shromáždit potřebné podklady potřebné k přesnému a úplnému zjištění skutečného
stavu věci. Tak i při zjišťování skutečnosti, zda poměr stěžovatelky k C. č. h. v době
rozhodování trval či nikoliv, žalovaná musela vycházet z podkladů, které shromáždila.
Základním podkladem ke zjištění stavu věci jsou v řízení ve věcech zdravotního pojištění
nesporně oznámení plátců pojistného při plnění oznamovací povinnosti podle §10 zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Žalovaná takový podklad měla, a to hromadné oznámení
Diecézní rady C. č. h. p. diecéze ze dne 29. 6. 2003. Podle tohoto podkladu byl se
stěžovatelkou zaměstnanecký vztah ukončen. Nicméně Nejvyšší správní soud ze správního
spisu zjistil, že přinejmenším od roku 1997 měla žalovaná informaci o tom, že tato skutečnost
je sporná, a že se stěžovatelka domáhá soudní cestou vyslovení neplatnosti rozvázání
služebního poměru k církvi, či později určení, že poměr trvá. O této skutečnosti svědčí dopis
Okresní pojišťovny VZP stěžovatelce ze dne 6. 2. 1998, zn. /98/ÚVP-OEH/Šh, který je
součástí správního spisu. Nejvyšší správní soud tedy ve svém hodnocení dospěl k závěru, že
žalovaná identifikovala prejudiciální otázku správně, přistoupila-li k celé věci tak, že
považovala skutkové zjištění o existenci či neexistenci zaměstnaneckého poměru stěžovatelky
k církvi, které je kritériem pro zařazení do některé ze skupin pojištěnců – plátců, za závislé na
vyřešení prejudiciální otázky, zda služební poměr stěžovatelky k církvi trvá či nikoliv.
Nejvyšší správní soud však musí konstatovat, že byla-li prejudiciální otázka správně
identifikována, nelze označit za správný právní závěr žalované i soudu o tom, jak měla
žalovaná s touto prejudiciální otázkou naložit. V době rozhodování žalované upravovalo
postup správních úřadů ve věci prejudiciální otázky ve správním řízení ustanovení
§40 správního řádu. Toto ustanovení ve svém odst. 1 stanovilo, že vyskytne-li se v řízení
otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán, je správní orgán takovým
rozhodnutím vázán; jinak si správní orgán může o takové otázce učinit úsudek nebo
dá příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení. Zjevně jak žalovaná, tak i Městský soud
v Praze vyložil toto ustanovení v případě jimi posuzované prejudiciální otázky tak,
že tu žádného pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu ve věci platnosti či neplatnosti
rozvázání služebního poměru mezi stěžovatelkou a C. č. h. není, a tudíž byl správní orgán
oprávněn učinit si o věci úsudek sám a považovat za prokázané, že služební poměr byl
skončen. Zatímco se závěrem prvním (neexistence pravomocného rozhodnutí jiného orgánu o
prejudiciální otázce) se ztotožnit lze, nelze přijmout závěr druhý, tedy že žalovaná byla
oprávněna učinit si o věci úsudek sama.
Ze samotného vyjádření žalované, které je založeno v soudním spisu, plyne, že v době
rozhodování jak Okresní pojišťovny VZP, tak i Rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky bylo žalované známo, že o předběžné otázce, jak ji sama
definovala, probíhá řízení u příslušného orgánu. Sama odkazuje na procesní usnesení
Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 31. 7. 2002, č. j. 4 C 253/2001 - 14, které bylo
potvrzeno dne 3. 2. 2003 usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 2003,
č. j. 58 Co 403/2002-25 a nabylo právní moci, tedy za trvání správního řízení (správní řízení
ve věci vydání platebních výměrů a řízení o odvolání probíhalo od 29. 10. 2002
do 9. 7. 2003), kterým soud postoupil věc určení platnosti či neplatnosti rozvázání služebního
poměru stěžovatelky Ústřední radě C. č. h.. Na této skutečnosti nemění nic ani to, že později
bylo toto usnesení v rámci dovolání zrušeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne
30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1487/2003, na které odkazuje stěžovatelka ve své kasační
stížnosti. Rozhodující je, že v průběhu správního řízení vedeného žalovanou probíhalo řízení
o předběžné otázce, a to do právní moci usnesení Městského soudu v Praze č. j. 58 Co
403/2002 - 25 před soudy, po právní moci tohoto usnesení před příslušným orgánem C. č. h.
Za této situace nelze podle názoru Nejvyššího správního soudu přistoupit k aplikaci
dispozice ustanovení §40 odst. 1 části věty za středníkem. Ustanovení §40 odst. 1 správního
řádu nelze totiž aplikovat bez ohledu na jeho vztah k ustanovení §29 odst. 1 správního řádu,
podle kterého správní orgán mj. přeruší řízení, jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné
otázce (přitom výslovně zpětně odkazuje na §40). Protiprávnost takového postupu jednak
konstatuje doktrína (viz např. Ondruš, R. a kol.: Správní řád, Komentář, Linde Praha, 2003,
str. 352, či Vopálka V., Šimůnková V., Šolín M.: Správní řád, komentář, C. H. BECK Praha,
1999, str. 117), ale především i judikatura. V tomto kontextu Nejvyšší správní soud považuje
za potřebné poukázat na svůj rozsudek č. j. 7 A 182/2002 – 66, v němž konstatoval
následující:
„Ustanovení §29 odst. 1 správního řádu stanoví, že správní orgán přeruší řízení,
jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce, nebo jestliže byl účastník řízení vyzván, aby
ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání. Podle ustanovení §40 odst. 1 správního řádu
potom platí, že vyskytne-li se v řízení otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán,
je správní orgán takovým rozhodnutím vázán; jinak si správní orgán může o takové otázce
učinit úsudek, nebo dá příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení.
Tato zákonná ustanovení je ve vzájemných souvislostech nepochybně nutno vykládat
tak, aby byl umožněn účel, který je danou úpravou sledován. Důvody přerušení řízení jsou
v ustanovení §29 odst. 1 správního řádu uvedeny taxativně. Při splnění některého z nich
je povinností správního orgánu rozhodnout o přerušení řízení, tzn., že nastane-li některý
z takto stanovených zákonných důvodů přerušení řízení, musí o přerušení řízení správní orgán
v takovém případě rozhodnout vždy, tedy obligatorně. K přerušení řízení může dojít
v kterékoliv fázi správního řízení, až do vydání rozhodnutí.
Správní orgán tak podle první části textu citovaného zákonného ustanovení (§29 odst.
1 správního řádu) řízení přeruší, bylo-li zahájeno řízení o předběžné otázce, jejíž vyřešení
bude nebo může mít vliv na rozhodnutí správního orgánu, a teprve po skončení řízení
o předběžné otázce pokračuje v přerušeném řízení.
Předběžnou otázkou je taková otázka, jejíž řešení nepřísluší správnímu orgánu, který
ve věci rozhoduje. Vyskytne-li se v řízení otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný
orgán, je správní orgán takovým rozhodnutím vázán. Nebylo-li o takové otázce dosud
pravomocně rozhodnuto, může si správní orgán za určitých podmínek o takové otázce učinit
úsudek sám. To přichází v úvahu tehdy, pokud ještě o takové otázce nebylo zahájeno příslušné
řízení, a v takové situaci má správní orgán na výběr, zda si o předmětné otázce učiní úsudek
sám, nebo dá příslušnému orgánu podnět k zahájení řízení. Je-li třeba k takovému řízení
návrhu účastníka, potom správní orgán podnět k zahájení řízení dát nemůže, ale vyzve
účastníka řízení aby on podal ve stanovené lhůtě příslušný návrh.
Z obsahu a souvislostí textu ustanovení §29 odst. 1 a §40 odst. 1 správního řádu
potom vyplývá, že pokud již bylo u jiného orgánu řízení o otázce, která je svým obsahem
otázkou předběžnou pro rozhodnutí správního orgánu, zahájeno, ale toto řízení ještě nebylo
pravomocně skončeno, potom správní orgán řízení přeruší a pokračuje v něm teprve
po právní moci rozhodnutí o předběžné otázce.“
Žalované i Městskému soudu v Praze, jenž věc posuzoval podle skutkových okolností
v době vydání rozhodnutí žalované, bylo známo (jak ostatně vyplývá z odůvodnění
rozhodnutí obou), že o předběžné otázce probíhá řízení u „příslušného orgánu“
(a je nerozhodné, že oním „příslušným orgánem“ byl v jisté části řízení soud a jisté části
řízení orgán církve). Aplikace dispozice ustanovení §40 odst. 1 části věty za středníkem
správního řádu byla v této situaci aplikací nesprávné normy, a Městský soud v Praze tak jemu
položenou právní otázku posoudil nesprávně.
Z těchto důvodů tedy Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost
je důvodná, proto výrok sub I. napadeného rozsudku Městského soudu v Praze zrušil a vrátil
mu věc k dalšímu řízení (§110 odst. 1 s. ř. s.). V návaznosti na zrušení výroku sub I.
napadeného rozsudku neobstojí ani výrok sub III. napadeného rozsudku o nákladech řízení,
proto jej Nejvyšší správní soud ve smyslu ustanovení §109 odst. 2 s. ř. s. rovněž zrušil, aniž
to stěžovatel navrhl, neboť jde ve vztahu k výroku sub I. napadeného rozsudku o výrok
závislý. Městský soud v Praze je v dalším řízení právním názorem vysloveným v tomto
rozhodnutí vázán (§110 odst. 3 s. ř. s.). Městský soud v Praze v novém rozhodnutí rozhodne
i o nákladech řízení o kasační stížnosti (§110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 7. června 2006
JUDr. Milada Tomková
předsedkyně senátu