ECLI:CZ:NSS:2008:5.AFS.174.2004:68
sp. zn. 5 Afs 174/2004 - 68
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobců: a) J. F. a b)
I. F., oba zastoupeni advokátem JUDr. Pavlem Dobiášem, se sídlem AK Odborů 4, Praha 2,
proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, v řízení o
kasačních stížnostech žalobců proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2004, č. j.
9 Ca 194/2003 - 27 a ze dne 18. 8. 2004 č. j. 10 Ca 163/2003 - 42,
takto:
I. V řízení se pokračuje .
II. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2004, č. j. 9 Ca 194/2003 – 27
se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
III. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2004, č. j. 10 Ca 163/2003 - 42
se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Stěžovatelé (dříve „žalobci“) se kasační stížností domáhají zrušení výše označených
rozsudků Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterými byly zamítnuty žaloby
proti rozhodnutí žalovaného, kterým byli stěžovatelé, jakožto nerozdílní ručitelé, vyzváni
k úhradě daňového nedoplatku na dani z převodu nemovitostí za daňového dlužníka
AGRAS, a. s. v likvidaci.
Proti rozsudkům městského soudu podali stěžovatelé samostatné kasační stížnosti,
které Nejvyšší správní soud spojil v souladu s ust. §39 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní (dále „s. ř. s.“) ke společnému řízení.
Nejvyšší správní soud pokračuje v řízení přerušeném v souladu s ust. §48 odst. 2 písm. f)
s. ř. s., když předložil Ústavnímu soudu vyřešení otázky protiústavnosti ustanovení §57 odst. 5
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále „daňový řád“).
Ústavní soud v nálezu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/2006
(in: www.nalus.usoud.cz), rozhodl, že ustanovení §57 odst. 5 věta třetí daňového řádu ve znění
před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb. bylo v rozporu s čl. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 36
odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod.
Z odůvodnění tohoto nálezu Ústavního soudu je pro posouzení důvodnosti nyní
projednávané věci relevantní zejména následující argumentace:
„Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit kromě samotných poplatníků - dlužníků - i ručitelé,
pokud jim zákon povinnost ručení ukládá, jsou-li k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Jde
o institut zvláštního zákonného ručení upraveného veřejnoprávní metodou regulace, k jehož realizaci
je za předpokladu, že konkrétní osobě svědčí postavení z ákonného ručitele, zapotřebí toliko výzvy ze strany
správce daně ve vztahu k osobě, jež je zákonným ručitelem. Daňový ručitel však není účastníkem daňového řízení
již od počátku, se stejnými oprávněními a možnostmi procesní obrany, jaké má daňový subjekt ( ustanovením
§7 odst. 2 daňového řádu je dokonce začleňován mezi "třetí osoby" na stejnou pozici jako kupř. svědek, znalec
aj.). Ručiteli se ani nedoručuje platební výměr či jiné rozhodnutí, kterým byla daňová povinnost předepsána
k přímému placení. Teprve doručením "ručitelské výzvy" dle napadeného ustanovení začíná pro daňového ručitele
daňové řízení, přičemž se však současně jejím doručením již dostává do postavení subjektu, kterému je uložena
platební povinnost.“Ručitelská výzva" je tedy rozhodnutím, kterým je přenesena povinnost zaplatit daňový
nedoplatek na ručitele, je rozhodnutím, které má hmotněprávní důsledky , neboť již najisto určuje, že byly splněny
všechny zákonné předpoklady pro to, aby právě osoba ručitele nastoupila na místo původního dlužník a a svědčí
jí postavení daňového poplatníka se všemi důsledky, což znamená, že na ní lze dluh i vymáhat. Na skutečném
obsahu uvedené výzvy (rozhodnutí v materiálním smyslu) ničeho nemění ani její zákonodárcem nepřesně zvolené
označení, tj.“výzva" (a nikoli kupř.“rozhodnutí").
(...) Nelze tak než dovodit, že zákonodárce v napadeném ustanovení věta třetí anuloval právo ručitele
domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu ve všech případech s výjimkou tří výslovně uvedených,
a tím tedy ústavně zaručené základní právo v těchto případech popřel . V případě daňových ručitelů,
kteří by se chtěli domáhat ochrany svého práva s tvrzením, že bylo porušeno jinak, než že by jim byla uložena
povinnost zaplatit daňový nedoplatek, ačkoli nejsou ručiteli, ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem
stanoveném rozsahu nebo již bylo zaplaceno, tak došlo postupem zákonodárce k vyloučení této kategorie subjektů
z práva domáhat se ochrany svého práva u soudu či jiného orgánu. Ručitel zjevně nemůže dle ust. §57 odst. 5
věta třetí daňového řádu v tehdejším znění namítat kupříkladu skutečnosti ovlivňující podstatu a výši jeho daňové
povinnosti, nemůže tedy odporovat, že daň neměla být stanovena (daňovému dlužníku) vůbec, měla být stanovena
jiné osobě, byla stanovena v nesprávné výši apod. Úmyslem (protiústavním) zákonodárce evidentně bylo takovým
omezením odvolacích námitek proti „ručitelské výzvě" vyloučit, aby rozhodováním o odvolání podle §57 odst. 5
věta třetí daňového řádu bylo v relaci k daňovému ručiteli suplováno "daňové nalézací řízení", které již předtím
proběhlo, a aby tak v podstatě neformálně probíhalo dvakrát.
(...) Právní řád však s ohledem na napadené ustanovení věta třetí neobsahuje účinný právní prostředek
nápravy ve vztahu k porušení práva daňového ruč itele na pokojné užívání majetku, neboť prostřednictvím
odvolání proti "ručitelské výzvě" je možné věcně posoudit jen obsah tvrzení o porušení práva ručitele
tím, že mu byla uložena povinnost zaplatit daňový nedoplatek, ačkoli není ručitelem, ručení bylo u platněno
ve větším než zákonem stanoveném rozsahu nebo již bylo zaplaceno, a tak lze adekvátně napravit jen takové
porušení práva daňového ručitele dle čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě. Jinými slovy, prostřednictvím institutu
odvolání dle ust. §57 odst. 5 vě ta třetí daňového řádu nelze dosáhnout účinné nápravy všech situací porušení
práva ručitele na pokojné užívání majetku, a takový instrument proto nelze považovat za "účinný" ve smyslu
čl. 13 Úmluvy, pročež nelze než konstatovat, že napadené ustanovení věta třetí je též v rozporu s citovaným
článkem Úmluvy.
(...) Zákonodárce v ust. §57 odst. 5 věta třetí cit. zákona anuloval právo ručitele na soudní
přezkoumatelnost rozhodnutí týkajících se jeho základních práv ve všech situacích, s výjimkou tří výslovně
uvedených, a tím tedy ústavně zaručené základní právo v těchto případech popřel. U daňových ručitelů,
kteří by se domáhali soudní nápravy v případě, že bylo porušeno jejich základní právo jinak, než že by jim byla
uložena povinnost zaplatit daňový nedoplat ek, ačkoli nejsou ručiteli, ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem
stanoveném rozsahu nebo již bylo zaplaceno, tak došlo postupem zákonodárce k vyloučení této kategorie subjektů
z práva dle čl. 36 odst. 2 Listiny.
(...) Z principu rovnosti se však p odává, že pokud má mít ručitel totožnou povinnost jako dlužník -
tj. povinnost zaplatit daňový nedoplatek, čímž se u něj zmenší majetková sféra stejně jako u dlužníka zaplacením
daně - nelze shledat žádný důvod, který by byl způsobilý odůvodnit nerovnost v přístupu k daňovému dlužníku
a ručiteli tak, jak je shora popsána (mají k dispozici diametrálně kvalitativně odlišné prostředky k obraně
před totožnou povinností - rozsah uplatnitelných námitek daňovým ručitelem proti rozhodnutí o daňové povinnosti
v relaci k jeho osobě je věcně dosti omezen). Ústavní soud tedy dospěl k závěru, že napadené ustanovení ve svých
důsledcích vyvolává neodůvodněnou nerovnost mezi subjekty, kterým je ukládána daňová povinnost. Z postulátu
rovnosti sice nevyplývá požadavek obecné rovnosti každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo
bezdůvodně nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo jedny před druhými. V daném případě je nesporné,
že požadavek poskytnutí stejných práv za stejných podmínek bez neodůvodněných rozdílů napadeným ustanovením
respektován není, neboť zákonodárce bez v ústavní rovině akceptovatelných důvodů výrazně znevýhodnil subjekty
v postavení daňového ručitele.
Ručení není přitom institutem, který by se vyskytoval toliko v daňovém řízení, ale je naopak obecným
institutem celého právního řádu, jenž je detailně propracován především teorií a judikaturou soukromého práva,
jehož kořeny sahají hluboko do dávno minulých let a jsou prosáklé římskoprávní tradicí, uchopenou
a zpracovávanou různými směry a školami v průběhu recepce římského práva. Ručení tedy nemá původ
ve finančním právu a už vůbec ne v českém daňovém řádu. Jednou ze základních zásad soukromého institutu
ručení je, že ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužn ík (§548 odst. 2
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). … Ostatně, zde je třeba připomenout, že v moderním právním
pojetí již není hranice mezi právem veřejným a soukromým chápána tak ostře, jako v době minulé,
takže soukromoprávní prvky lze mnohdy vysledovat i v právním vztahu v zásadě veřejnoprávním a naopak....
Pokud v civilním právu, kde se uplatňuje ručení smluvní, není stanoveno žádné omezení uplatnitelných námitek
ručitelem, lze dovodit logickým argumentem a maiori ad minus, že tím spíše tak výraz ná restrikce uplatnitelných
námitek nemá mít místo ve vztahu k ručení zákonnému .“
Od závěrů, výše Ústavním soudem učiněným, nemohl Nejvyšší správní soud
v projednávané věci odhlédnout.
Stěžovatelé tvrdí, že napadený rozsudek spočívá v nesprávném posouzení právních
otázek, a proto je nezákonný. Namítá současně vady řízení, jakož i nepřezkoumatelnost rozsudku
pro nedostatek důvodů. Stěžovatelé namítají, že v dosavadním řízení bylo prokázáno, že ze strany
správních orgánů nebylo vůči původnímu dlužníkovi postupováno tak, jak se důvodně očekává.
Obsah spisů žalovaného i správního orgánu I. stupně dokládá zavinění věřitele, tj. žalovaného
a správního orgánu I. stupně při uplatňování pohledávky vůči dlužníkovi, když tuto pohledávku
neuplatňoval řádně a jednotlivé kroky činil se značnými časovými prodlevami bez vážného
důvodu, čímž stěžovatelům znemožnil uplatnit případný nárok vůči dlužníkovi. Žalovaný byl
přitom vyrozuměn o konkurzním řízení na majetek dlužníka a neučinil žádné kroky k uplatnění
pohledávky v tomto řízení.
Stěžovatelé rovněž tvrdí, že správní orgán I. stupně jim neumožnil seznámit
se s tím, zda údaje tvrzené správním orgánem odpovídají skutečnosti; správní orgány žádná
svá tvrzení nedoložily; tuto námitku uplatnili stěžovatelé již v odvolání. Stěžovatelé tak dosud
neměli možnost osobně se seznámit s obsahem příslušných spisů žalovaného a správního orgánu.
Až s rozsudku městského soudu stěžovatelé zjišťují kroky, které žalovaný s časovými prodlevami
činil. V této souvislosti stěžovatelé nepokládají za udržitelnou argumentaci žalovaného,
který zastírá tvrzením o úhradě daňového nedoplatku skutečnost, že jde o úhradu daně,
o kteréžto povinnosti se stěžovatelé dozvěděli až téměř po šesti letech od vzniku daňové
povinnosti dlužníka, a proto znovu vznáší námitku promlčení předmětného nároku. Právo
vymáhat daňový nedoplatek na ručiteli do uplynutí šestileté lhůty dle §70 odst. 1 daňového řádu
je dle názoru stěžovatelů protiústavní. Námitky ručitele směřující proti způsobu, jakým správce
daně při vymáhání daňového nedoplatku vůči primárnímu dlužníkovi postupoval, jistě patří mezi
věcnou i procesní obranu ručitele a jejich nepřipuštění by vedlo opět jen k porušení zásady
rovnosti stran, tedy k protiústavnímu postupu. Stěžovatelé nadále uplatňují právo odmítnout
ručitelské plnění podle ust. §549 obč. zákoníku. Ručitel má toto právo, pokud věřitel – správce
daně – poskytne dlužníkovi neodůvodněnou, neoprávněnou výhodu, která ručiteli znemožní
aktivní vymáhání takového plnění po dlužníkovi, což bylo doloženo, i přes opačný výklad
městským soudem na straně 6 napadeného rozsudku. Správce daně, ač výslovně a doloženě
upozorněn, nebral zřetel ani na to, že stále existuje odštěpný závod dlužníka Generální ředitelství
AGRAS a. s., odštěpný závod Kosov, a žádný nárok v tomto směru neuplatnil.
Skutečnost, že stěžovatelé neměli možnost seznámit se se spisem, znamenala i nemožnost
uplatnit odpovídající námitky a obranu proti předmětnému nároku a vedla ve svém důsledku
k evidentnímu porušení zásady rovnosti účastníků řízení. Toto hrubé porušení ústavních principů
nelze, dle stěžovatelů, omluvit rozdílným charakterem veřejnoprávní a soukromoprávní normy,
neboť ani jedna z nich by jistě základní práva občana porušovat neměla.
Stěžovatelé navrhují, aby Nejvyšší správní soud napadené rozsudky městského soudu
zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný v písemném vyjádření konstatuje, že postupoval v souladu s platnými právními
předpisy. Z žádného ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nevyplývá,
že vydání výzvy správce daně k úhradě daňového nedoplatku ručitelem, je podmíněno
vymáháním tohoto nedoplatku na daňovém dlužníkovi. V dané věci je ro zhodující, že daňový
dlužník i přes výzvu správce daně k úhradě daňového nedoplatku v náhradní lhůtě podle ust. §73
odst. 1 cit. zákona nedoplatek nezaplatil. Zákon nestanoví, ve kterém okamžiku lze ručitele
vyzvat k úhradě nedoplatku za dlužníka, tzn., ž e správce daně nebyl v uvedeném směru omezen
prohlášením konkurzu na majetek daňového dlužníka. Správce daně je vázán jen lhůtou
pro vybrání a vymožení nedoplatku dle §70 cit. zákona. Včas ve lhůtě dané tímto ustanovením,
bylo ve vztahu ke stěžovatelům, jakožto ručitelům, uplatněno právo na uhrazení nedoplatku.
Právo správce daně vybrat a vymoci daňový nedoplatek nebylo promlčeno.
Nedůvodné jsou výtky stěžovatelů o nemožnosti nahlédnout do spisového materiálu.
Stěžovatelé o nahlédnutí do spisu nepožádali, tato námitka nyní vznesená, nadto nebyla
ani součástí žalobních bodů.
Žalovaný uvádí, že podle zákona o správě daní a poplatků nelze ručitelské plnění
odmítnout. Postavení ručitele v daňovém řízení vymezuje ust. §57 odst. 5 cit. zákona Zákon
č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v §8 odst. 1 písm. a)
povinnost ručení ukládá nabyvateli (kupujícímu). Správce daně stěžovatele k plnění povinnosti
zaplatit daňový nedoplatek vyzval v souladu s ust. §57 odst. 5 cit. zákona a zákonné podmínky
pro uplatnění ručení tak splnil.
Žalovaný má za to, že městský soud posoudil věc z hlediska skutkového i právního
v souladu s platnými právními předpisy, přitom jeho rozhodnutí netrpí nezákonností
ani nepřezkoumatelností. Navrhuje proto, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti
jako nedůvodné zamítl.
Nejvyšší správní soud, respektujíc závěry učiněné Ústavním soudem, přezkoumal kasační
stížností napadený rozsudek městského soudu, vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti,
a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.
Nejvyšší správní soud se především nejprve musel zabývat vznesenou námitkou
nepřezkoumatelnosti rozsudku městského soudu /§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s./. Dospěl -li
by totiž k závěru, že je důvodná, již toto zjištění by samo o sobě vedlo ke zrušení napadeného
rozsudku soudu.
Stěžovatelé v daném případě namítají nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů,
tato námitka však zůstává pouze v rovině obecného konstatování.
Nejvyšší správní soud za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost obecně považuje
takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl,
tj., zda žalobu zamítl, odmítl nebo ní vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný.
Pod tento pojem spadají případy, kdy ne lze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou
účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. Mezi další důvody nesrozumitelnosti rozhodnutí
soudu patří rozpornost výroku s odůvodněním, absence právních závěrů vyplývajících
z rozhodných skutkových okolností, jakož i jejich nejednoznačnost. Nedostatkem důvodů
pak nelze rozumět dílčí nedostatky odůvodnění soudního rozhodnutí, ale pouze nedostatek
důvodů skutkových. Skutkovými důvody, pro jejichž nedostatek je možno rozhodnutí soudu
zrušit pro nepřezkoumatelnost, budou potom takové vady skutkových zjištění, která utvářejí
rozhodovací důvody, typicky tedy tam, kde soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení
nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem anebo tam, kdy není zřejmé, zda vůbec
nějaké důkazy v řízení byly provedeny.
Nejvyšší správní soud, s přihlédnutím k výše uvedenému, neshledal rozsudek městského
soudu nepřezkoumatelný z důvodů nesrozumitelnosti nebo nedostatků důvodů rozhodnutí.
Za této situace přistoupil Nejvyšší správní soud k meritornímu přezkoumaní napadeného
rozsudku městského soudu z důvodů uplatněných podle ust. §103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.,
přitom vycházel z následujících skutečností:
Ze spisového materiálu vyplynulo, že stěžovatelé uzavřeli dne 2. 9. 1997 kupní smlouvu
s prodávajícím Generálním ředitelství AGRAS akciovou společností v likvidaci, na nemovitosti
specifikované ve smlouvě pod bodem I a II. Platebním výměrem č. j. 147170/99/060962/3211
ze dne 29. 11. 1999 byla z uskutečněného převodu vyměřena daň z převodu nemovitostí ve výši
277 400 Kč, platební výměr byl poplatníkovi (prodávajícímu) doručen dne 1. 12. 1999 a nabyl
právní moci 2. 1. 2000. Prodávajícím nebyla daň uhrazena, proto správce daně, poté, kdy již byl
na poplatníka prohlášen konkurz, k rukám správce konkurzní podstaty zaslal dne 5. 9. 2001
výzvu dle §73 odst. 1 daňového řádu k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě. Jak vyplývá
ze správního spisu, s ohledem na celkovou výši pohledávek správce daně vůči společnosti GŘ
AGRAS akciová společnost v likvidaci, které činily k 1. 5. 2003 cca 56,6 mil Kč, „správce daně
nepředpokládal, že dojde k úhradě daně úpadcem, a proto následně vyzval k úhradě nedoplatku ručitele“.
Výzvou ze dne 20. 8. 2003 správce daně vyzval každého stěžovatele podle ust. §57 odst. 5
daňového řádu k zaplacení daňového nedoplatku ve výši 1 dlužné č ástky, a to v souladu
s ust. §8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí. Proti výzvě podal každý ze stěžovatelů odvolání, v němž namítal především,
že předmětnou daň nelze vyměřit, neboť již uplynula lhůta 3 let od konce kalendářního roku,
v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání Veškeré údaje o nezaplacení daně dlužníkem,
uvedené v záhlaví výzvy, nebyly správcem daně nijak doloženy a prokázány a ručitel nemá důvod
bez předložení příslušných dokladů z hlediska jejich pravosti a správnosti, o což jako osoba
zúčastněná na řízení řádně požádal, domnívat se, že vyznačené úkony byly řádně a včas učiněny.
Vzhledem k tomu, že nebyl prokázán opak, namítá odvolání, že daň byla již zaplacena
a tudíž stěžovatelé ručiteli nejsou.“Ručitelé“ dále namítli, že nebylo prokázáno, že se správce
daně, pokud daň řádně a včas vyměřil, a tato přesto nebyla zaplacena, zaplacení této daně
na prodávajícím vůbec domáhal, resp. domáhal řádně (přitom je odkazováno na rozsáhlé časové
úseky mezi tvrzenými úkony uvedenými v záhlaví výzvy). Stěžovatelé zde odkazují na existenci
odštěpného závodu společnosti, což dokládají i výpisem z obchodního rejstříku. Stěžovatelé
dále namítli, že předmětný převod mohl být od daně osvobozen, aniž však uvádějí, z jakého
ustanovení zákona tak dovozují. Za nedůvodné označili rovněž vyčíslení penále, na jehož vzniku
se nemohli podílet. (Jak vyplynulo ze spisu, penále neby lo součástí předepsaného nedoplatku –
pozn. soudu). Závěrem stěžovatelé uplatnili námitku, že ručení bylo uplatněno ve větším,
než zákonem stanoveném rozsahu.
Ze spisového materiálu dále vyplynulo, že dne 10. 3. 2003 se uskutečnilo před správcem
daně ústní jednání, v návaznosti na zaslání výzvy k úhradě nedoplatku. Stěžovatel J. F. uvedl, že
mu nebyly poskytnuty informace týkající se dlužníka, v protokole je dále obsaženo pouze poučení
třetím osobám, není z něj však zřejmé, zda a jaké písemnosti byly jmen ovanému předloženy
k nahlédnutí.
Ze správního spisu bylo dále zjištěno, že k výzvě správce daně k podání daňového
přiznání ze dne 15. 10. 1999, na kterou nebylo likvidátorem společnosti reagováno, odpověděl
dne 20. 10. 1999 již správce konkurzní podstaty , přitom uvedl, že vyměřená daň je věcí
případného přihlášení pohledávky do konkurzu, daňové přiznání dne 27. 10. 1999 podal. V další
písemnosti ze dne 9. 11. 1999 adresované správcem konkurzní podstaty správci daně se uvádí
mimo jiné, že s ohledem na skutečnost, že na majetek prodávajícího byl usnesením KOS v Praze
dnem 16. 10. 1997 prohlášen konkurz, a protože k převodu došlo před prohlášením konkurzu,
lze dlužnou daň uplatnit v konkurzním řízení, přezkum přihlášených pohledávek je nařízen
na 16. 12. 1999.
Správce daně dne 29. 11. 1999 vydal platební výměr, v něž vyměřil na základě podaného
daňového přiznání daň ve výši 277 400 Kč, tento byl doručen správci konkurzní podstaty dne
1. 12. 1999. Výzvou ze dne 5. 9. 2001 byl správce konkurzní podstaty vyzván k zaplacení
nedoplatku dle §73 daňového řádu. K této výzvě odpověděl správce konkurzní podstaty
sdělením ze dne 27. 9. 2001, v němž opětovně uvedl, že převod byl uskutečněn před prohlášením
konkurzu a že předpokládá, že finanční úřad přihlásil pohledávku do konkurzu. Další úkon učinil
správce daně až dne 12. 2. 2003, kdy zaslal výzvu k úhradě daňového nedoplatku ručitelům.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ve věci nyní projednávané je především zjevné,
že došlo k aplikaci ustanovení §57 odst. 5 věta třetí daňového řádu v relevantním znění. Uvedené
ustanovení, jak však plyne z výše citovaného nálezu Ústavního soudu, bylo z řady důvodů
protiústavní. Protože podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR je při rozhodování soudce vázán zákonem
(a minori ad maius ústavním zákonem), nemůže vědomě připustit takovou situaci, kdy bude
aplikovat zákon, u něhož je přesvědčen o jeho protiústavnosti, jelikož by této svojí povinnosti
nedostál. Protože však žádný obecný soud není oprávněn autoritativně vyslovit závěr
o protiústavnosti zákona, slouží k odstranění „schizofrenního postavení“ těchto soudů,
povinovaných dodržovat jak ústavní zákon, tak také zákon, u něhož jsou přesvědčeny
o jeho protiústavnosti, právě čl. 95 Ústavy. Podle tohoto ustanovení totiž dojde -li soud k závěru,
že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc
Ústavnímu soudu. Proto tedy podal Nejvyšší správní soud shora citovaný návrh Ústavnímu
soudu.
Tím, že se Ústavní soud ztotožnil s názorem Nejvyššího správního soudu
na protiústavnost ustanovení §57 odst. 5 věta třetí daňového řádu v relevantním znění,
jej tímto zároveň zprostil povinnosti jeho aplikace. To konkrétně znamená, že jakkoliv platí
obecná zásada, podle níž zrušovací nálezy Ústavního soudu mají v řízení o kontrole norem
účinky ex nunc a nikoliv ex tunc, a také, že Ústavní soud není oprávněn zrušit již neplatný právní
předpis (§66, §67 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), představuje vyslovení
interpretativního výroku Ústavním soudem o protiústavnosti právního předpisu překážku
jeho aplikace v těch případech, kdy by ještě tato aplikace připadala v úvahu. Jinak řečeno,
citovaný nález Ústavního soudu sice nemůže vyvolat možnost opětovného otevření těch případů,
které již byly pravomocně ukončeny; zároveň však platí, že právní názor v něm obsažený nelze
opomenout tehdy, pakliže se jedná o řízení dosud neskončená, a to i včetně těch řízení,
které dobíhají u správních soudů. V těchto případech má (pouhý) interpretativní výrok Ústavního
soudu pro aplikační praxi v podstatě stejný význam a smysl jako výrok, kterým se ruší právní
předpis.
Aplikoval-li tedy městský soud ve věci protiústavní ustanovení §57 odst. 5 věta třetí
daňového řádu, došlo k naplnění kasačního důvodu zakotveného v ustanovení §103 odst. 1
písm. a) s. ř. s. Ze shora provedené rekapitulace věci je totiž zřejmé, že stěžovatelé
jakožto ručitelé podali proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem odvolání,
v němž uvedli celou řadu námitek, týkající se samotné existence nedop latku původního dlužníka,
a to včetně námitky promlčení práva. Tyto námitky nebyly v daňovém a následně ani v řízení
před krajským soudem vypořádány, a to právě s odkazem na dikci protiústavního ustanovení §57
odst. 5 věta třetí daňového řádu. Tím byla stěžovateli znemožněna ochrana jeho práv v daňovém
i soudním řízení.
Ze shora popsaných důvodů Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než aby napadený
rozsudek městského soudu zrušil. V dalším řízení městský soud již nemůže aplikovat protiústavní
ustanovení §57 odst. 5 věta třetí daňového řádu, což se nutně musí projevit i při hodnocení
zákonnosti a správnosti přezkoumávaných správních rozhodnutí. V daném případě
proto nemohou být některé odvolací námitky stěžovatelů zcela pominuty s poukazem na citované
ustanovení, které jejich rozsah značně redukovalo, nýbrž je nutno se s nimi meritorně vypořádat.
Při úvahách o postavení daňového ručitele pak je nutno zohlednit citovaný právní názor
Ústavního soudu, a to zejména v těch částech, kde se Ústavní soud vyslovil k nedůvodnosti
odlišného procesního postavení daňového subjektu a ručitele a k nevhodnosti odlišování
postavení ručitele ve veřejném a v soukromém právu. To konkrétně znamená, že není dán žádný
racionální důvod pro omezení možných námitek ručitele ve srovnání s institutem daňového
ručení podle občanského zákoníku.
Protože Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek městského soudu a věc mu vrátil
k dalšímu řízení, rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační
stížnosti (§110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 13. března 2008
JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu