ECLI:CZ:NSS:2014:2.AS.102.2014:22
sp. zn. 2 As 102/2014 - 22
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky
a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) Mgr. M. P.,
zastoupeného JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, České Budějovice,
b) Ing. T. A., zastoupeného Ing. Jiřím Sedlákem, patentovým zástupcem se sídlem Husova 5,
České Budějovice, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína
Čermáka 2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: EUROICE s. r. o., se sídlem
Presy 261, Chrudim, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 10. 2010,
č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV, o kasační stížnosti žalobce a) proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 - 87,
takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 – 87,
se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Společnost EUROICE s. r. o. (osoba zúčastněná na řízení) podala dne 17. 3. 2009 Úřadu
průmyslového vlastnictví přihlášku kombinované ochranné známky ve znění „Babiččiny
dobroty“ v následující podobě:
[2] Proti zveřejněné přihlášce ochranné známky podala společnost Babiččiny nudle
s. r. o. (právní předchůdce žalobců) dne 26. 6. 2009 námitky. Uváděla, že přihlašované označení
je podobné s její starší kombinovanou ochrannou známkou a je schopné vyvolat záměnu
u veřejnosti a že je přihlašované označení podobné označení užívanému v obchodním styku
po právu společností Babiččiny nudle s. r. o. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění
„Babiččiny nudle“ měla tuto podobu:
[3] Námitky podané společností Babiččiny nudle s. r. o. žalovaný rozhodnutím ze dne
10. 11. 2009, č. j. O-466630/36449/2009/ÚPV, zamítl. Následně předseda Úřadu průmyslového
vlastnictví rozhodnutím ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV, zamítl i rozklad
společnosti Babiččiny nudle s. r. o.
[4] Právní předchůdce žalobců poté podal žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu
průmyslového vlastnictví k Městskému soudu v Praze (dále „městský soud“). Rozsudkem ze dne
28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 - 87, městský soud žalobu zamítl. Neshledal důvodnými námitky
nesprávné aplikace §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,
ve znění pozdějších předpisů, žalovaným.
II. Kasační stížnost
[5] Žalobce a) (dále též „stěžovatel“) napadl rozsudek městského soudu včas podanou
kasační stížností. Má za to, že se městský soud dostatečně nevypořádal s argumentací obsaženou
v žalobě, což má za následek nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí.
[6] Městský soud za prvé nevzal v úvahu skutečnost, kterou mu žalobci 4. 12. 2012 sdělili,
že došlo k zápisu slovního označení „babiččiny nudle“ do rejstříku ochranných známek.
Bylo tak potvrzeno, že označení „babiččiny“ disponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí.
Právě slovní prvek „babiččiny“ dává namítané ochranné známce originalitu, neboť slovní prvek
„nudle“ je popisný a nedistinktivní. Výraz „babiččiny“ je nutno považovat za dominantní prvek
namítaného označení, který si spotřebitel zapamatuje. Slovní prvky by přitom podle rozhodnutí
Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, T-312/03, měly být považovány za více rozlišující
než prvky obrazové.
[7] Slovní prvek „babiččiny“ není označení popisné ani druhové, což stěžovatel vysvětlil
již v podané žalobě. Popisným údajem jsou označení skládající se pouze z údajů o místě, času,
druhu, způsobu výroby, jakosti, množství nebo ceně výrobku. Druhové označení pak vyjadřuje
druh nebo kategorii zboží. Označení „babiččiny“ nelze chápat jako označení druhu potravin
určité kvality (vyráběných podle originální receptury, poctivě), neboť dané potraviny se vyrábějí
průmyslovou, automatizovanou výrobou, čehož si je spotřebitel vědom. Žalovaný
podle stěžovatele překračuje rámec správního uvážení, hodnotí-li označení „babiččiny“ popisně
jako synonymum pro domácí výrobu. Neobstojí ani závěr městského soudu, že distinktivnost
označení nelze dovozovat z výkladu, že potravina není vyráběna podomácku, ale průmyslově.
Výraz je nutné chápat jako nadsázku, která měla z komerčního hlediska úspěch. Evokuje
spotřebiteli potravinu připravenou jeho babičkou, vynikající kuchařkou, aniž by vskutku očekával,
že se jedná o potravinu vyrobenou podomácku. Označení „babiččiny nudle“ má na trhu
výjimečné postavení; ostatní soutěžitelé se jej snaží napodobit a parazitovat na úspěšné ochranné
známce.
[8] Skutečnost, že žalovaný již v minulosti zapsal označení jako „babiččina polévka“,
„babiččina zeleninová směs“ aj., podle stěžovatele svědčí o tom, že označení „babiččiny“
má rozlišovací způsobilost. Jsou-li slovní prvky následující za výrazem „babiččiny“ popisné, musí
to být právě označení „babiččiny“, které dává výslednému slovnímu spojení dostatečnou
rozlišovací způsobilost. Tuto otázku městský soud i žalovaný nesprávně vyhodnotili.
[9] Stěžovatel dále uvedl, že zkoumání podobnosti musí být podle judikatury i odborné
literatury založeno na porovnání známkových motivů obou označení. Známkovým motivem
se přitom rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které jsou při celkovém
srovnání výrazem charakteristických vlastností ochranných známek. V projednávané věci jsou
pro spotřebitele určující shodné prvky „Babiččiny“ a vyobrazení babičky. I podle judikatury
Soudního dvora Evropské unie je rozhodující, že spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek
a nezabývá se jejími detaily. Pokud je v dané věci dominantním prvek „Babiččiny“ a podobné
zobrazení babičky, evidentně nebezpečí záměny existuje. Rozdíl mezi slovními prvky „nudle“
a „dobroty“ je z hlediska vnímání průměrného spotřebitele marginální, neboť oba tyto prvky
jsou uvedeny až na samém konci označení a ve vztahu k seznamu výrobků a služeb jsou zcela
popisné, tedy bez rozlišovací způsobilosti.
[10] Městský soud podle stěžovatele nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček
v předmětných ochranných známkách. Obě mají brýle, čepec, bílý límec a tmavou jupku.
Ztvárnění babiček tak je evidentně shodné. Doprovodné motivy (kruh, nádobí či font písma)
zásadní podobnost označení ovlivnit nemohou. Osoba zúčastněná mohla vyobrazení babičky
pojmout zcela jinak, nicméně rozhodla se využít právě čepce, brýlí, bílého límce a tmavé jupky,
shodně jako v namítané ochranné známce stěžovatel. Městský soud se podle stěžovatele
s jeho argumentací týkající se pravděpodobnosti záměny dostatečně nevypořádal, pouze
lakonicky uzavřel, že označení vyvolávají spíše odlišný dojem, proto v rámci správní úvahy
bylo možné učinit závěr o neexistenci pravděpodobnosti záměny.
[11] Stěžovatel zcela odmítá i argumentaci městského soudu, který konstatoval, že na trhu
existuje velké množství výrobků označených „babiččiny“ a přirovnává tuto situaci k vyobrazení
švestky u lihovin. K těmto úvahám soud neměl žádné podklady ve spisu a sám si je vyhledávat
nemohl. Nadto je u slivovice situace odlišná: nápoj se vyrábí ze švestek, proto vyobrazení švestky
v případě slivovice má přímý vztah k výrobku.
[12] Závěrem stěžovatel doplnil, že nesouhlasí ani s posouzením nesprávného výkladu
§7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách městským soudem. Ten zdůraznil,
že napadené označení je kombinované, zatímco označení „Babiččiny nudle“ je slovní
a spotřebitel tak má zcela jiný vjem. Podle konstantní judikatury ale právě slovní označení
představuje nejširší ochranu a chrání jakékoli grafické ztvárnění daného označení.
[13] Ze všech shora uvedených důvodů stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek
Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
[14] Žalovaný svého práva vyjádřit se ke kasační stížnosti nevyužil.
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
[15] Nejvyšší správní soud při posuzování kasační stížnosti hodnotil, zda jsou splněny
podmínky řízení, přičemž dospěl k závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti,
byla podána včas a osobou oprávněnou, takže není namístě kasační stížnost odmítnout
pro nepřípustnost. Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího
rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami,
k nimž je povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§109 odst. 3, 4 s. ř. s.).
[16] Kasační stížnost je důvodná. Předně je třeba uvést, že Nejvyšší správní soud se téměř
totožně formulovanou kasační stížností stěžovatele již zabýval, a to v rozsudku ze dne
16. 7. 2014, č. j. 1 As 79/2014 - 39. Za situace, kdy jsou kasační námitky prakticky identické
a skutkový i právní stav věci se podstatně neliší (citovaný rozsudek se týkal přihlášky
kombinované ochranné známky ve znění „Babiččiny“; tato ochranná známka se od nyní
posuzované ochranné známky liší pouze v tom, že neobsahuje slovo „dobroty“, jinak je její slovní
i grafická podoba shodná), nemá Nejvyšší správní soud žádný rozumný důvod revidovat
svůj právní názor vyjádřený v citovaném rozsudku.
[17] Stěžovatel v podané kasační stížnosti v obecné rovině namítal, že se krajský soud
nedostatečně vypořádal s jeho argumentací obsaženou v žalobě. Podle ustálené judikatury
Nejvyššího správního soudu je rozhodnutí krajského (městského) soudu nepřezkoumatelné
pro nedostatek důvodů mimo jiné tehdy „[n]ení-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu
zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky
účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené“, a to zejména tehdy „jde-li o právní argumentaci,
na níž je postaven základ žaloby. Soud, který se vypořádává s takovou argumentací, ji nemůže
jen pro nesprávnost odmítnout, ale musí také uvést, v čem konkrétně její nesprávnost spočívá“ (rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, publikovaný
pod č. 689/2005 Sb. NSS; všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dostupná
na www.nssoud.cz). Nepřezkoumatelnost rozsudku krajského soudu pro nedostatek důvodů
bude dána rovněž tehdy, „opomene-li krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
přezkoumat jednu ze žalobních námitek“ (rozsudek ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 - 73,
publikovaný pod č. 787/2006 Sb. NSS). Nejvyšší správní soud nepřezkoumatelnost rozsudku
městského soudu v intencích výše citované judikatury neshledal. Městský soud na stranách 9 a 10
napadeného rozsudku nejprve shrnul dosavadní judikaturu k projednávané problematice
a následně na stranách 10 až 13 rozsudku odpověděl na námitky obsažené v žalobě.
Jeho rozsudek proto nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů netrpí.
[18] Ostatně stěžovatel v kasační stížnosti spíše polemizuje s názory a úvahami vyslovenými
městským soudem, než že by dovozoval jejich absenci. Konkrétně vytýká městskému soudu,
že se ztotožnil se závěry žalovaného a nepřistoupil na argumentaci obsaženou v žalobě. Uplatňuje
tedy spíše důvod kasační stížnosti podle §103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., spočívající v tvrzeném
nesprávném posouzení právní otázky městským soudem. Nejvyšší správní soud proto v řízení
o předmětné kasační stížnosti hodnotil, zda městský soud správně posoudil důvodnost námitek
proti zápisu ochranné známky „Babiččiny dobroty“ podané právním předchůdcem žalobců.
[19] Označení, pro které je požadován zápis do rejstříku ochranných známek, nesmí zasahovat
do starších práv třetích osob. Pokud by se přihlašované označení práv třetích osob dotýkalo,
mohou se tyto osoby domáhat ochrany svých práv, která by zápisem přihlášeného označení
do rejstříku mohla být dotčena, podáním námitek podle §7 zákona o ochranných známkách.
[20] V projednávané věci podal právní předchůdce žalobců námitky podle §7 odst. 1 písm. a)
a g) zákona o ochranných známkách. Podle §7 odst. 1 zákona se přihlašované označení nezapíše
do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky do rejstříku podaných u Úřadu
a) vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší
ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované
označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti;
za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou
známkou,
g) uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku
pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby, které je shodné s přihlašovaným označením
nebo je mu podobné, pokud označení nemá místní dosah a právo k tomuto označení vzniklo
před dnem podání přihlášky.
[21] Městský soud při posuzování správnosti aplikace §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona
o ochranných známkách žalovaným vycházel z judikatury správních soudů, podle
níž je posouzení námitkových důvodů otázkou skutkovou, věcí volného hodnocení důkazů
správním orgánem. Soud danou otázku přezkoumává pouze v tom rozsahu, zda úvaha správního
orgánu neodporuje skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li jinak
vadná. Odkázal přitom na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 12. 2001,
č. j. 7 A 147/1999 - 35, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2008,
č. j. 5 As 69/2006 - 92. V intencích citované judikatury městský soud přezkoumal
naplnění námitkových důvodů dle §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách
z hledisek uvedených v §78 odst. 1 s. ř. s., věta druhá, tj. hodnotil, zda žalovaný v napadeném
rozhodnutí nepřekročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo zda jej nezneužil
(viz zejm. strana 12 a 13 rozsudku městského soudu).
[22] Po vydání rozsudku městského soudu rozšířený senát Nejvyššího správního soudu
odstranil dosavadní rozpory v judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se rozsahu
soudního přezkumu námitkových důvodů podle §7 odst. 1 zákona o ochranných známkách.
V usnesení ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 ve věci FERRERO S. p. A., vyložil,
že o správním uvážení lze hovořit všude tam, kde zákon poskytuje správnímu orgánu
ve stanovených hranicích určitý volný prostor k rozhodnutí. Tento prostor, v němž s existencí
určitého skutkového stavu není jednoznačně spojen jediný právní následek a zákonodárce dává
správnímu orgánu možnost zvolit po zvážení daných okolností jedno z více řešení předvídaných
právní normou, bývá typicky vymezen formulací „správní orgán může“, „lze“ apod. Naproti
tomu neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela přesně právně
definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na konkrétních okolnostech měnit.
Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným orgánům prostor k tomu, aby zhodnotily,
zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či nikoliv. U neurčitých právních pojmů
se zajisté také vyskytuje určitá míra „uvážení“ správního orgánu, ta se ovšem zaměřuje
na skutkovou podstatu a její vyhodnocení. Výsledkem je pak závěr, který nemá alternativu
(viz body 14 a 15 citovaného usnesení). Rozšířený senát proto uzavřel, že „[v]ýklad pojmů
zaměnitelnost, shodnost či podobnost, dobrá víra atd. a podřazení zjištěného skutkového stavu těmto pojmům
je (…) v obecné rovině věcí výkladu neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav, nikoliv
předmětem správního uvážení. (…) Posouzení zaměnitelnosti ochranné známky podle §7 odst. 1 písm. a)
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, či dotčenosti na právech přihláškou, která nebyla podána
v dobré víře, podle §7 odst. 1 písm. k) tohoto zákona, je věcí výkladu příslušného neurčitého právního pojmu
a jeho aplikace na zjištěný skutkový stav. Správní uvážení se zde neuplatní. Závěry správního orgánu o těchto
otázkách přezkoumává soud v rámci námitek uplatněných v žalobě v plném rozsahu“ (srov. body 19 a 25
citovaného usnesení).
[23] Ze zmíněného usnesení rozšířeného senátu tedy plyne povinnost plného meritorního
přezkumu naplnění námitkových důvodů dle §7 odst. 1 písm. a) a k) zákona o ochranných
známkách správními soudy. V projednávané věci byly námitky právním předchůdcem
žalobců podány podle §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona. Nejvyšší správní soud je přesvědčen,
že ani u důvodu podle písm. g) citovaného ustanovení, jímž se rozšířený senát ve svém
rozhodnutí výslovně nezabýval, není důvodu nahlížet na věc jinak a že i v případě posuzování
shodnosti či podobnosti nezapsaného označení užívaného v obchodním styku pro shodné
nebo podobné výrobky a služby s označením přihlašovaným nepřipadá v úvahu aplikace volného
správního uvážení, ale že jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní
skutkový stav, který soud plně přezkoumává v souladu s ustanovením §75 s. ř. s. (viz citované
usnesení rozšířeného senátu, body 19 a 24).
[24] Ve světle výše uvedeného je nutno dospět k závěru, že omezený přezkum správnosti
posouzení námitkových důvodů podle §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách
žalovaným, který učinil městský soud, nenaplňuje požadavky vytyčené shora citovaným
usnesením rozšířeného senátu. Městský soud tedy námitku nesprávné aplikace §7 odst. 1 písm. a)
a g) zákona o ochranných známkách žalovaným posoudil nesprávně. Bylo by ovšem předčasné,
kdyby plný věcný přezkum posouzení námitkových důvodů provedl v dané věci poprvé Nejvyšší
správní soud v řízení o kasační stížnosti, proto se Nejvyšší správní soud meritorně nezabýval
správností úsudku žalovaného o naplnění námitkových důvodů podle §7 odst. 1 písm. a) a g)
zákona o ochranných známkách ani posouzením kasačních námitek s tím souvisejících. Závěry
žalovaného o těchto otázkách musí nejprve v plném rozsahu přezkoumat městský soud.
IV. Závěr a náklady řízení
[25] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost důvodnou,
a proto podle ustanovení §110 odst. 1 s. ř. s. zrušil napadený rozsudek Městského soudu v Praze
a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude městský soud vázán právním názorem vysloveným
v rozsudku zdejšího soudu a přezkoumá závěry žalovaného o nedůvodnosti námitek podle
§7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách v plném rozsahu. V novém řízení
rozhodne městský soud i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§110 odst. 3 s. ř. s.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 24. září 2014
JUDr. Karel Šimka
předseda senátu