ECLI:CZ:NSS:2016:4.ADS.126.2016:42
sp. zn. 4 Ads 126/2016 - 42
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar
Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: B. P., zast.
JUDr. Markem Dvořákem, advokátem, se sídlem nám. T.G.M. 1, Příbram 1, proti žalované:
Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační
stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2016, č. j. 42 Ad
55/2010 – 199,
takto:
I. Kasační stížnost proti výroku I. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2016,
č. j. 42 Ad 55/2010 – 199, se zamítá .
II. Výrok II. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2016, č. j. 42 Ad 55/2010 – 199,
se zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
I.
Předcházející řízení a obsah kasační stížno sti
[1] Rozhodnutím žalované ze dne 28. 5. 2008, č. X (dále též „napadené rozhodnutí“), byla
zamítnuta žádost žalobce o starobní důchod pro nesplnění podmínek nařízení vlády ČSFR č.
557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům,
s odůvodněním, že uvedené nařízení stanoví pro snížení věkové hranice odchodu do důchodu na
padesát let věku, celkem tři podmínky: a) – výkon nejméně 15 roků vybraného zaměstnání
v hornictví, b) – dosažení nejvyšší přípustné expozice a c) – skončení vybraného zaměstnání
v hornictví do 31. 3. 1991. Jestliže podmínku 15 roků zaměstnání ve vybraných zaměstnáních
v hornictví, a nebo podmínku dosažení nejvyšší přípustné expozice občan nesplnil do 31. 3. 1991,
mohl chybějící podmínku splnit do 31. 12. 1992 a do t éhož dne však musel skončit výkon
vybraného zaměstnání v hornictví. Nárok na snížení věkové hranice na padesát let věku podle
téhož nařízení má také občan, který splňuje tyto tři podmínky:
1) byl zaměstnán nejméně deset roků ve vybraných zaměstnáních v hornictví v uranových
dolech,
2) překročil nejvyšší přípustnou expozici
3) skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví v uranových dolech do 31. 12. 1990
v souvislosti se snížením nejvyšší přípustné expozice.
[2] Žalovaná zdůraznila, že usnesení vlády ČSSR č. 465/1968 Sb. se vztahuje na pracovníky,
kteří byli zaměstnáni nejméně alespoň dvacet pět let, z toho více než deset let vykonávali
zaměstnání I. pracovní kategorie při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy. Snížení věkové
hranice pro odchod do důchodu se týká pouze těch pracovníků, kteří nastoupili v uranovém
průmyslu na pracovištích s rizikem ionizujícího záření do 31. 12. 1968, a kteří takové zaměstnání
do dosažení 50 roku věku ukončili. Pokud by uvedené zaměstnání ještě vykonávali, snižovala
by se jim věková hranice na takový věk, kterého dosáhnou ke dni skončení tohoto zaměstnání,
vždy však nejvýše na 55 roků věku. Podle evidenčního listu důchodového pojištění žalobce
odpracoval v I.AA pracovní kategorii – uran – 804 dnů (od 2. 6. 1972 do 14. 8. 1974) a 13 08 dnů
(od 1. 6. 1987 do 31. 12. 1990). V I.A pracovní kategorii – uran – odpracoval 4672 dnů
(od 15. 8. 1974 do 31. 5. 1987). Podle dalšího evidenčního listu důchodového pojištění
z 5. 10. 2000 odpracoval v I.A pracovní kategorii – uran – 304 dnů (od 1. 1 . 1991
do 31. 10. 1991) a ve II. pracovní kategorii 327 dnů (od 1. 11. 1991 do 31. 12. 1992).
Nárok na mimořádný hornický starobní důchod žalobci nevznikl, protože v I. AA
kategorii – uran – neodpracoval 10 let. Nevznikl mu ani nárok na starobní důchod podle nařízení
vlády č. 465/1968 Sb., neboť do uranového průmyslu nenastoupil před 1. 1. 1969. Pro přiznání
starobního důchodu podle mimořádného opatření z roku 1965 je třeba, aby žadatel získal
nejméně 10 let zaměstnání v I. pracovní kategorii při těžbě, průzkumu a zpracování uranové rudy
odůvodňující nárok na starobní důchod v 55 letech, které bylo podle tehdy platných resortních
seznamů zařazeno do I. pracovní kategorie.
[3] Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu, v níž namítal, že nejméně 10 let pra coval
ve vybraných zaměstnáních v hornictví v uranových dolech, kdy překročil nejvyšší přípustnou
expozici, čímž splnil podmínku §1 odst. 2 nařízení vlády č. 557/1990 Sb. pro přiznání starobního
důchodu při dosažení věku 50 let. Potvrzení jeho zaměstnav atele, pokud jím byl zařazen
do kategorie I.A, není podle jeho názoru správné. Vyslovil přesvědčení, že splnil všechny
podmínky k tomu, aby byl zařazen a aby mu bylo vydáno potvrzení o zařazení do kategorie
značené I.AA. S ohledem na tyto skutečnosti navrhoval provedení důkazů znaleckým posudkem
o charakteru jeho pracovního zařazení. Zdůrazňoval, že ve sporném období vykonával soustavně
a v průběhu kalendářního měsíce převážně (cca 64 % procent směn v podzemí z celkově
odpracovaných) veškeré provozní práce v oboru důlního měřictví na stálých pracovištích důlního
úseku v podzemí hlubinného uranového dolu.
[4] Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 2. 2009, č. j. 42 Cad 200/2008 – 20, žalobu
zamítl a v odůvodnění svého rozsudku citoval příslušná ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.
o důchodovém pojištění a nařízení vlády č. 557/1990 Sb., vzt ahující se na projednávanou
věc a dovodil, že z evidenčních listů důchodového zabezpečení je zřejmé, že žalobce odpracoval
ve vybraném zaměstnání v hornictví v kategorii I.AA celkem 2113 dnů, tj. 6 roků a 23 dnů.
To je prokazováno „Potvrzením“, podle něhož nejvyšší přípustná expozice byla překročena
dne 29. 12. 1990, kdy také žalobce skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví.
Pokud žalobce namítal, že „Potvrzení“ je nesprávně vyplněno a veškerá jím odpracovaná doba
v podzemí uranového dolu měla být zařazena do kategorie I.AA - uran a žádal, aby ve věci
byl ustanoven znalec, který by podal znalecký posudek ohledně charakteru pracovního zařazení
stěžovatele, pak krajský soud tomuto návrhu nevyhověl. Poukázal na to, že žalobce má možnost
ve věci podat u obecného soudu určovací žalobu podle občanského soudního řádu o obsah
„Potvrzení“. Navíc pak ve správním spisu je založena zpráva DIAMO, s. p., ze dne 3. 7. 2007,
z níž vyplývá, že tato organizace opětovně prověřovala správnost zařazení zaměstnání
zaměstnavatele v období od 14. 8. 1974 do 31. 5. 1987. Uvedla, že ve zmíněném období žalobce
pracoval jako důlní měřič v kategorii technickohospodářských pracovníků pod číslem zaměstnání
05-20-01 I.A. Z hlediska pracovního zařazení patřil tedy do kat egorie střídavě fárajících,
což znamenalo, že pokud odpracoval v kalendářním roce více než polovinu směn v podzemí,
bylo mu období tohoto roku započítáno do I.A kategorie. Pokud by odpracoval
méně než polovinu směn v podzemí, bylo by mu období příslušného roku hodnoceno
ve III. kategorii. V případě žalobce byla splněna podmínka odpracování více než 50 % směn
v podzemí, a proto mu byla odpracovaná doba zařazena do I.A kategorie. Tímto způsobem
postupovalo DIAMO, s. p., u všech zaměstnanců, kteří patřili do kategorie střídavě fárajících.
V žádném případě není možno žalobci přiznat pro zmíněné období zařazení do kategorie I.AA.
Po zhodnocení uvedených skutečností dospěl krajský soud k závěru, že žalovaná při posuzování
nároku žalobce na mimořádný starobní hornický důchod podle uvedeného nařízení vlády
zhodnotila řádně veškeré listinné doklady o zaměstnání žalobce založené ve správním spisu.
Žalobce nepředložil žádné důkazy, jimiž by byla prokázána ne platnost evidenčních listů
důchodového zabezpečení, z jejichž obsahu žalovaná vycházela. Pokud žalovaná žádost
o starobní důchod zamítla, byl její postup shledán v souladu s nařízením vlády č. 557/1990 Sb.
[5] Kasační stížnost žalobce Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 17. 2. 2010,
č. j. 6 Ads 74/2009 – 43, zamítl a současně vyslovil, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů
řízení. Ke stěžejní námitce žalobce, v níž vytýkal krajskému soudu, že se vůbec nezabýval
charakterem žalobcem skutečně vykonávané práce v podzemí ve vztahu k příslušným předpisům
sociálního zabezpečení, ale pouze mechanicky převzal zařazení této činnosti do pracovní
kategorie tak, jak učinil bývalý zaměstnavatel žalobce, Nejvyšší správní soud v odůvodnění svého
rozsudku vyložil, že zaměstnání důlního měřiče, případně samostatného důlního měřiče, nelze
považovat za vybrané zaměstnání v hornictví se stálým pracoviště v podzemí v hlubinných
dolech, neboť v příloze II nařízení vlády č. 117/1988 Sb., který výslovně uvádí seznam
zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm v podzemí v hlubinných
dolech, není zaměstnání důlního měřiče případně samostatného důlního měřiče výslovně
uvedeno.
[6] Proti tomuto rozsudku podal žalobce ústavní stížnost. Ústavní soud nálezem ze dne
23. 8. 2010 sp. zn. I. ÚS 1415/10 rozhodl, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne
17. 2. 2010, č. j. 6 Ads 74/2009 – 43 a rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2009,
č. j. 42 Cad 200/2008 – 20, bylo porušeno základní právo žalobce na spravedlivý proces
zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud současně rozsudky obou
soudů zrušil, přičemž jejich postup při výkladu na věc se vztahující předpisů označil za striktně
formální. Zdůraznil, že v řízení nebyl doposud řádně zjištěn charakter výkonu činnosti žalobce,
kterou vykonával jako samostatný důlní měřič. Připustil, že soud prvního stupně učinil krok
k takovému zjištění dotazem na bývalého zaměstnavatele žalobce ohledně přesného rozpisu jeho
náplně práce, avšak spokojil se s odpovědí, že této žádosti nelze vyhovět, neboť ve spise se žádné
doklady nedochovaly. Uvedený soud tak vycházel pouze z tvrzení bývalého zaměstnavatele
žalobce a údajů uvedených v „potvrzení“, což by bylo akce ptovatelné za situace, pokud
by žalobce tyto údaje nerozporoval. V opačném případě však bylo na krajském soudu,
aby provedl další dokazování v tom smyslu, zda skutečně činnost v podzemí vykonávaná
žalobcem spadala či nikoliv mezi činnosti uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.
[7] Nejvyššímu správnímu soudu vytýkal Ústavní soud totéž pochybení a navíc nesprávnost
závěru tohoto soudu, že pokud se žalobce domnívá, že výkon jeho činnosti spadal pod činnosti
uvedené v příloze č. 2 pod bodem č. 3, tedy horník – dělník a dalších zaměstnání, v jejichž popisu
pracovní činnosti jsou mimo jiné uvedeny práce v oboru důlního měřičství, je nutno vyjít z toho,
že nařízení vlády mělo na zřeteli práce pomocníka měřiče (figuranta), tak jak bylo uvedeno
v nařízení vlády č. 74/1982 Sb. Podle Ústavního soudu postrádá tento závěr Nejvyššího
správního soudu jakékoliv opodstatnění, což platí i o jeho dalším názoru, že by snad činnost
žalobce měla spadat pod zaměstnání vedoucího (samostatného) důlníh o měřiče, jež je uvedeno
až v příloze č. 3 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., a které se nepovažuje za vybraná zaměstnání
v hornictví, na něž pamatuje §1 odst. 2 nařízení vlády č. 557/1990 Sb. Ústavní soud
dále Nejvyššímu správnímu soudu vytkl, že pokud se odvolal ve svých závěrech na přílohu
k nařízení vlády ČSFR č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění
a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví a dovozoval, že seznam zaměstnání uvedený
v příloze nařízení vlády č. 117/1988 Sb. je třeba vykládat v souvislosti s nařízení vlády
č. 74/1982 Sb., pak je jeho odkaz mylný, neboť ustanovením §9 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.,
byla část I přílohy nařízení vlády č. 74/1982 Sb. zrušena a pro posouzení důchodových nároků
žalobce je tak nutno vycházet pouze z ustanovení nařízení vlády č. 117/1988 Sb., v jehož příloze
č. 2 není sice výslovně uvedeno zaměstnání důlního měřiče, ale také ani pomocníka měřiče),
avšak pod bodem č. 3 je uvedeno zaměstnání dělník v geologickém průzkumu, přičemž v popisu
pracovní činnosti zaměstnání zařazených v tomto bodě je pak mimo jiné uvedena práce v oboru
důlního měřičství, větrání a geologie.
[8] Ústavní soud závěrem zdůraznil, že nemůže žádným způsobem předjímat, pod kterou
kategorii zaměstnání činnost žalobce spadala, je však zřejmé, že pod některé ze zaměstnání
uvedených v příloze 2 nebo 3 řízení vlády č. 117/1988 Sb., vzhledem k doposud
nezpochybněnému charakteru práce pod zemí v oboru důlního měřičství spadat musí. Odkaz
na přílohu 3 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. a zaměstnání vedoucího (samostatného) důlního
měřiče však dle Ústavního soudu není případný, neboť již z názvu přílohy č. 3: „seznam
zaměstnání vybraných vedoucích technicko-hospodářských pracovníků hlubinných dolů
a geologického průzkumu prováděného hornickým způsobem a vedoucích technických
pracovníků státní báňské správy“ a z charakteru zaměstnání hlavní měřič (organizace, řízení
a kontrola důlně měřických, geologických, geofyzikálních a hydrogeologických prací) a vedoucí
(samostatný) důlní měřič (koordinace, řízení a kontrola důlně -geologických pracích), uvedených
v citované příloze, vyplývá, že se jedná o činnosti spíše řídícího a organizačního charakteru,
o který se na základě dosud provedeného dokazování (které, jak však bylo výše uvedeno, nebylo
provedeno řádným způsobem) v případě žalobce nejedná.
[9] Ústavní soud dovodil, že výklad §2 odst. 2 nařízení vlády č. 557/1990 Sb. ve spojení s §1
odst. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnaní do I. a II. pracovní kategorie
pro účely důchodového zabezpečení, provedený Nejvyšším správním soudem a Kra jským
soudem v Praze je interpretací, jež pro svou formálnost a prvotně nedostatečně zjištěný skutkový
stav vybočuje z ústavních mezí a zasahuje do práva žalobce na spravedlivý proces.
[10] Krajský soud v Praze, vycházeje z nálezu Ústavního soudu, doplnil dokazování
listinou – vyjádřením státní podniku DIAMO, odštěpného závodu – správa uranových ložisek
se sídlem v Příbrami ze dne 10. 1. 2011 (jímž bylo reagováno na podání žalobce adresované
Nejvyššímu správnímu soudu v řízení o předchozí kasační stížnosti, nadepsanému jako osobní
stanovisko žalující strany) ze dne 24. 11. 2009, výslechem svědků – bývalých spolupracovníků
žalobce – K. Š., R. S., L. L. a F. K., a konečně též znaleckým posudkem znalce z oboru
bezpečnosti práce, ekonomiky, těžby (odvětví těžby ne rostů) JUDr. Ing. Romana Makária, CSc.,
jemuž uložil odpovědět na otázku a) zda zaměstnání stěžovatele v období od 15. 8. 1974 do 31. 5.
1987 odpovídalo popisem pracovní činnosti bodu 3 přílohy č. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.,
zejména, zda jeho pracovní činnost byla činností dělníka tak, jak to vyžaduje citované ustanovení,
nebo b) zda pracovní náplň jako důlního měřiče nebyla činností dělníka, ale technicko -
hospodářského pracovníka, jak má na zřeteli bod 4 nebo 5 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.
[11] Po provedení těchto důkazů krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 21. 12. 2011,
č. j. 42 Ad 55/2010 – 131, zamítl a svůj zamítavý výrok opřel jednak o výše již zmíněné vyjádření
stěžovatelova zaměstnavatele s. p. DIAMO Příbram a především pak o závěry znaleckého
posudku znalce JUDr. Ing. Romana Makária, CSc. Po zhodnocení provedených důkazů dospěl
k závěru shodnému se závěrem znalce, že zaměstnání důlního měřiče (či samostatného důlního
měřiče) nebylo činností dělníka, ale technicko-hospodářského pracovníka a není tudíž vybraným
zaměstnáním v hornictví se stálým pracovištěm v podzemí hlubinných dolů, s nímž nařízení vlády
č. 557/1990 Sb. spojuje nárok na mimořádný starobní důchod při dosažení věku 50 let.
K výpovědím svědků uvedl, že pokud jim bylo před estřeno vyjádření bývalého zaměstnavatele
a svědci ne zcela souhlasili s tam uváděným popisem práce, jednalo se pouze o námitky dílčí, jako
je přesnost doby fárání do podzemí dolu nebo nošení měřících přístrojů. Pokud jde o jejich názor
na zařazení práce důlního měřiče pod příslušnou činnost podle přílohy k nařízení vlády
č. 117/1988 Sb., nebyli v tomto jednotní (svědek L. připustil, že práce byla i prací koordinační,
nicméně v tomto ohledu soud přisvědčil názoru žalované, že svědci měli pouze popsat žalobc ovu
práci, ale nejsou kompetentní k vyjadřování se o zařazení jeho zaměstnání do konkrétní pracovní
kategorie. Žalovaná tudíž postupovala správně, když do doby zaměstnání ve vybraných
zaměstnáních v hornictví v uranových dolech nezahrnula u žalobce dobu zaměstnání žalobce
jako důlního měřiče; důkazní situace pak zůstává taková, že žalobce odpracoval ve vybraném
zaměstnání v hornictví v kategorii I.AA celkem 2113 dnů, tj. 6 roků a 23 dnů a v kategorii I.A
odpracoval 13 roků a 232 dnů, jak vyplývá z evidenčních listů důchodového zabezpečení.
Nesplnil tedy podmínku stanovenou v §2 odst. 1 písm. a) nařízen í vlády č. 557/1990 Sb.,
kde je požadováno odpracování 15 let ve vybraných zaměstnáních v hornictví. Proto musela
být žaloba podle §78 odst. 7 zákona č. 150/ 2002 Sb., soudního řádu správního,
(dále jen „s. ř. s.“) jako nedůvodná zamítnuta. Krajský soud nepřiznal žádnému z účastníků
právo na náhradu nákladů řízení podle §60 odst. 1 a 2 s. ř. s. a ko nečně pak uložil žalobci,
který neměl v řízení úspěch, povinnost nahradit státu jím zálohované náklady znalečného
ve výši 12 240 Kč do pokladny Krajského soudu v Praze.
[12] Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce další kasační stížnost, kterou
Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 28. 12. 2012, č . j. 4 Ads 22/2012 – 21,
v němž obsáhle vysvětlil právní úpravu režimu pracovních kategorií v době výkonu práce žalobce
u zaměstnavatele Uranové doly Příbram, později DIAMO. Na základě podrobného dokazování
bylo podle závěru Nejvyššího správního soudu zjištěno, že žalobce prokázal splnění podmínek
pro mimořádné poskytování starobního důchodu uvedené v ustanovení §1 odst. 1
a na něj navazujícího ustanovení §2 odst. 2 písm. b) a c) nařízení vlády č. 557/1990, avšak
žalobce neprokázal splnění podmínky uvedené v §2 odst. 2 písm. a) téhož nařízení, tedy
zaměstnání po dobu nejméně 10 let ve vybraných zaměstnání v hornictví v uranových
dolech. Nejvyšší správní soud totiž souhlasil se závěrem krajsk ého soudu, že žalobce v době
od 15. 8. 1974 do 31. 5. 1987 pracoval jako důlní měřič s převažující kontrolní, řídící
a technickoadministrativní prací, tudíž nelze dospět k závěru, že vykonával vybrané zaměstnání
v hornictví v uranových dolech. Práce důlního měřice totiž nelze ztotožňovat se zaměstnáním
horník – dělník či dělník v geologickém průzkumu, které do okruhu vybraných zaměstnání
naopak spadají.
[13] I proti tomuto rozsudku Nejvyššího správního soudu podal žalobce ústavní stížnost,
které Ústavní soud nálezem ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13, vyhověl a předch ozí
rozsudek Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze zrušil. Ústavní soud se zaměřil
na posouzení toho, zda žalobce v době od 15. 8. 1974 do 31. 5. 1987 vykonával vybrané
zaměstnání ve smyslu nařízení vlády č. 557/1990 Sb. Vyšel z toho, že podle z ustanovení §15
odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb. vyplývá, že mezi zaměstnání I. pr acovní kategorie
v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech patřila i zaměstnání
technickohospodářských pracovníků hlubinných dolů, avšak pouze za předpokladu, že byla
vykonávána soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně na pracovištích v podzemí
hlubinných dolů. Byl-li přitom tento předpoklad splněn v případě úsekového, resp. důlního
měřiče, pak muselo být podle názoru Ústavního soudu možné i podřazení tohoto zaměstnání
pod některý z okruhů zaměstnání této kategorie podle přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.
Tyto okruhy totiž měly zahrnovat všechna zaměstnání splňující podmínku uvedenou v §15
odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb. Jiná koncepce pří slušné přílohy nařízení by totiž neodpovídala
jejímu hlavnímu účelu, jímž bylo sjednocení a zjednodušení aplikace tohoto zákona tím, že dojde
k bližší specifikaci těchto zaměstnání. Pro posouzení nároku žalobce bylo naopak nerozhodné,
že nařízení vlády č. 117/1988 výslovně zařadilo do své přílohy 3 zaměstnání „vedoucího
(samostatného) důlního měřiče“, neboť tato příloha vyjmenovávala zaměstnání vybraných
vedoucích technickohospodářských pracovníků hlubinných dolů a geologického přezkumu
prováděného hornickým způsobem a vedoucích technických pra covníků státní báňské správy
ve smyslu §15 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., tedy kategorií, v jejímž případě bylo její zařazení
do I. pracovní kategorie (nikoliv do I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm
pod zemí v hlubinných dolech) závislé na splnění jiných podmínek. Pro zařazení zaměstnání
důlního měřiče pod některý z okruhů zaměstnání podle přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb.
bylo podle Ústavního soudu rozhodující, zda bylo vykonáváno soustavně a v průběhu
kalendářního měsíce převážně na pracovištích v podzemí hlubinných dolů. Správní soudy
proto pochybily, jestliže se ve svých úvahách touto podmínkou odmítly zabývat, a soustředily
se v podstatě jen na slovní vymezení jednotlivých okruhů zaměstn ání, jež však s ohledem na výše
uvedené nebylo lze považovat za taxativní výčet těchto zaměstnání. Pod jednotlivé okruhy tedy
muselo být možné zařadit případně i jiná zaměstnání, byť tato v jejich názvu nebyla výslovně
zmíněna. V případě zaměstnání stěžova tele tak přicházelo v úvahu jeho podřazení pod kategorii
uvedenou pod č. 3 přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., tedy "horník- dělník, vrtný dělník,
vzorkař, dělník v geologickém průzkumu, karotážník". Dalšího pochybení se správní soudy
podle Ústavního soudu dopustily tím, že za určující kritérium pro podřazení zaměstnání žalobce
pod některý z okruhů zaměstnání podle přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. pova žovaly
to, zda jde o profesi dělnickou nebo odbornou či technickohospodářskou, neboť podstatné
pro posouzení věci bylo to, zda zaměstnání bylo vykonáváno soustavně a v průběhu kalendářního
měsíce převážně na pracovištích v podzemí hlubinných dolů.
[14] Krajský soud v Praze ve věci opětovně rozhodl, a to rozs udkem ze dne 21. 3. 2016,
č. j. 42 Ad 55/2010 – 199, kterým napadené rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu
řízení. Soud dále výrokem II rozsudku uložil žalované uhradit žalobci náhradu náklad ů řízení
ve výši 40065 Kč. Krajský soud odkázal na závěry nálezu Ústav ního soudu obsažené
v nálezu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13, podle kt erého žalovaná měla zvážit,
zda žalobcem vykonávané práce v hornictví odpovídají jejímu zařazení podle nařízení vlády
č. 117/1988. Klíčovým kritériem při tom pro zařazení zaměstnance do I. pracovní kategorie
je, zda tato práce byla vykonávána soustavně v průběhu kalendářního měsíce převážně
na pracovištích v podzemí hlubinných dolů. Pokud žalovaná na základě námitky žalobce zjistí,
že jeho zařazení uvedené v pracovní smlouvě či evidenčním listě neodpovídá jím skutečně
vykonávané práci, musí vycházet ze žalobcem skutečně vykonávané práce. V posuzovaném
případě byla pro zařazení zaměstnání žalobce pod některý z okruhů zaměstnání podle přílohy 2
nařízení vlády č. 117/1988 Sb. rozhodující skutečnost, že ž alobce vykonával svou práci soustavně
a v průběhu kalendářního měsíce převážně na pracovištích v podzemí hlubinných dolů. Soud
proto uzavřel, že žalobce splňuje podmínku výkonu práce v preferované pracovní kategorii I. AA
stanovenou pro přiznání starobního důchodu s výhodou vyplývající z ustanovení §76a zákona
o důchodovém pojištění.
[15] Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2016, č. j. 42 Ad 55/2010 – 199,
podala žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížnost ze dne 2. 6. 2016 z důvodů uvedených
v §103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s. V doplnění ze dne 30. 6. 2016 namítala, že krajský soud ji sice
zavázal, aby se řídila jeho právním názorem, avšak žádný mu nesdělil, neboť pouze konstatoval,
že žalobce splňuje kategorii I.AA bez jakékoli další právní argumentace. Podmínky této kategorie
přitom žalobce splnil pouze v období od 2. 6. 1972 do 14. 8. 1974 a od 1. 6. 1987 do 31. 12. 1990,
kdy vykonával zaměstnání uvedená v příloze č. 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., pod bodem č. 3
a 7. Za vybrané zaměstnání v hornictví ve smyslu nařízení vlády č. 557/1990 nebylo hodnoceno
zaměstnání úsekový měřič, resp. důlní měřič, které žalobce vykonával v mezidobí. Stěžovatelka
proto s ohledem na dostatečné odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu
pouze usuzovala, že i tato zaměstnání spadají pod vybraná z aměstnání dle nařízení vlády
č. 557/1990 Sb., avšak blíže nevysvětlil pod které vybrané zaměstnání. Stěžovatelka dále popsala
svou ustálenou rozhodovací praxi při hodnocení zařazení pracovníků do pracovních kategorií.
V posuzované věci přitom bylo jednoznačně prokázáno, že žalobce vykonával zaměstnání důlní
měřič, které je z povahy věci rozdílné od zaměstnání horník-dělník, jelikož jinak by ztratilo
význam tyto činnosti v příslušných resortních seznamech rozlišovat. Z výpovědi samotného
žalobce ostatně vyplývá, že svou práci nevykonával pouze v podzemí, tudíž mu nemůže
být přiznána kategorie I.AA. Zdůrazňovala, že nařízení č. 557/1990 Sb. provádí taxativní výčet
zaměstnání, u kterých lze přiznat jis té výhody, přičemž tento výčet nemůže být libovolně měněn
a nelze tudíž starobní důchod přiznat všem zaměstnancům vykonávajícím zaměstnání uvedené
v §14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Sb., neboť je nutné rozlišit, že se jedná o jinak
náročná zaměstnání. Setrvala na argumentaci, že zaměstnání důlní měřič nespadá do výčtu
zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí podle ustanovení
§14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb. S ohledem na všechny zjištěné skutečnosti proto
stěžovatelka namítala, že nemůže aprobovat závěr soudu o nutnosti uznat žalobci veškerou jeho
práci v uranovém dole pod kategorii I.AA. Stěžovatelka v neposlední řadě brojila i proti výroku
krajského soudu, kterým byla zavázána nahradit žalobci nákl ady soudního řízení, a to v části
týkající se nákladů za řízení před Ústavním soudem, neboť nemohla nijak ovlivnit rozhodování
správních soudů, které vedlo k opakovanému zásahu Ústavního soudu. Zároveň nesouhlasila
se zvýšením odměny advokáta na dvojnásobek u dvou úkonů za kasační stížnost, neboť se podle
jejího názoru jedná o totožnou argumentaci uplatněnou v předchozích fázích předmětného
řízení. Stěžovatelka proto navrhovala, aby Nejvyšší správní soud krajského soudu zrušil a věc
mu vrátil k dalšímu řízení.
[16] Žalobce se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
II.
Posouzení kasační stížnosti
[17] Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem
řízení, z něhož napadený rozsudek Krajského soudu v Praze vzešel (ustanovení §102 s. ř. s.),
kasační stížnost je včasná (ustanovení §106 odst. 2 s. ř. s.) a přípustná, neboť nejsou naplněny
důvody podle ustanovení §104 s. ř. s.
[18] Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda není na místě kasační stížnost odmítnout
podle ustanovení §104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., podle něhož „kasační stížnost je dále nepřípustná proti
rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem;
to neplatí, je-li jako důvod kasační stíž nosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího
správního soudu.“ Nejvyšší správní soud je v řízení o opětovné kasační stížnosti vázán závazným
právním názorem, který sám v téže věci vyslovil v předchoz ím zrušujícím rozsudku, neboť
i přípustnost samotné opětovné kasační stížnosti je omezena na důvody, které Nejvyšší správní
soud v téže věci dosud nevyřešil [§104 odst. 3 písm. a) s. ř. s.]. Tato vázanost právním názorem
je však prolomena v případě změny skutkových zjištění či právních poměrů nebo dojde-li
k podstatné změně judikatury, a to na úrovni, kterou by byl krajský soud i každý senát Nejvyššího
správního soudu povinen respektovat v novém rozhodnutí. Takový případ nastane např. tehdy,
uváží-li v mezidobí mezi prvním zrušujícím rozsudkem Nejvyššího správního soudu a jeho
rozhodováním v téže věci o opětovné kasační stížnosti o rozhodné právní otázce jinak Ústavní
soud, Evropský soud pro lidská práva, Evropský soudní dvůr, ale i rozšířený senát Nejvyššího
správního soudu v řízení podle §17 s. ř. s. nebo plénum či kolegium ve stanovisku přijatém
podle §19 s. ř. s. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2008,
č. j. 9 Afs 59/2007 – 56. Nejvyšší správní soud svůj právní názor ohledně důvodnosti
žaloby a zákonnosti napadeného rozhodnutí opakovaně vyjádřil, přičemž velmi podrobně
se celou kauzou a příslušnou právní úpravou zabýval v rozsudku ze dne 28. 12. 2012,
č. j. 4 Ads 22/2012 – 21. Jeho závěry však nebyly akceptovány Ústavním soudem, který
jej nálezem ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13 zrušil. Za situace, kdy v dané věci podala
žalovaná kasační stížnost poprvé a kdy předchozí rozsudky Nejvyššího správního soudu
a tam uvedené právní názory neobstály z pohledu ústavnosti, by odmítnutí této kasační s tížnosti
ve vztahu k žalované představovalo odmítnutí spravedlnosti, neboť ta by nemohla závěry
krajského soudu obsažené v napadeném rozsudku přezkoumat s ohledem na správnou aplikaci
závěrů obsažených v nálezech Ústavního soudu. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že kasační
stížnost je přípustná.
[19] Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením
§109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů. Neshledal přitom vady
podle §109 odst. 4 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti. Z obsahu kasační
stížnosti vyplývá, že ji stěžovatelka podala z důvodů uvedených v ustanovení §103 odst. 1
písm. a) a d) s. ř. s. Podle ustanovení §103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. lze kasační stížnost podat
z důvodu tvrzené „nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím
řízení.“ Nesprávné posouzení právní otázky v předcházejícím řízení spočívá v tom, že na správně
zjištěný skutkový stav byl krajským soudem aplikován nesprávný právní názor. Podle písm. d)
téhož ustanovení lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené „nepřezkoumatelnosti spočívající
v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě ř ízení před soudem, mohla-li
mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.“
[20] Po přezkoumání kasační stížnosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru,
že kasační stížnost žalované je částečně důvodná, a to proti výroku II. rozsudku Krajského soudu
v Praze ze dne 21. 3. 2016, č. j. 42 Ad 55/2010 – 199, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů
řízení.
[21] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkami nepřezkoumatelnosti napadeného
rozsudku. Nepřezkoumatelnost je natolik závažnou vadou rozhodnutí krajského soudu,
že se jí Nejvyšší správní soud musí zabývat i tehdy, pokud by ji stěžovatelka nenamítala, tedy
z úřední povinnosti (srov. §109 odst. 4 s. ř. s.). Má -li rozhodnutí soudu projít testem
přezkoumatelnosti, je třeba, aby se ve smyslu §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jednalo o rozhodnutí
srozumitelné, s uvedením dostatku důvodů podporujících výrok rozhodnutí.
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je dána především tehdy, opřel- li soud rozhodovací
důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem
(viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Ads 58/2003 – 75),
nebo pokud zcela opomenul vypořádat některou z námitek uplatněných v žalobě
(viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73,
či rozsudek ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004 – 74). Za nepřezkoumatelná
pro nesrozumitelnost lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné
náležitosti; z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto;
která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ
zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek); jejichž výrok je v rozporu
s odůvodněním; která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových
okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné (viz rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 – 130).
[22] V případě napadeného rozsudku se krajský soud nedopustil výše uvedené
nesrozumitelnosti v podobě vnitřní rozpornosti výroku, nerozlišení výroku a odůvodnění,
nezjistitelnosti jeho adresátů či nevhodné formulace, protože napadený rozsudek jasně
a přehledně obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Ostatně samotná stěžovatelka
jeho obsahu porozuměla, neboť s jeho závěry věcně polemizuje v kasační stížnosti,
v níž podrobně namítá nesprávné posouzení otázky zařazení zaměstnání žalobce do příslušné
pracovní kategorie. Nelze tudíž hovořit o tom, že by rozsudek krajského soudu
byl nesrozumitelný. Skutečnost, že stěžovatelka se závěry soudu nesouhlasí a požaduje jiné
odůvodnění, které by nadto plně odpovídalo jejímu postoji, nepředstavuje důvod ke zrušení
napadeného rozsudku pro jeho údajnou nesrozumitelnost.
[23] Pokud jde o nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu pro nedostatek důvodů,
pod tento termín spadají rovněž nedostatky důvodů skutkových. Bude se typicky jednat
o případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně
zjištěné v rozporu se zákonem, anebo kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy v řízení byly
provedeny.
[24] Ani v tomto směru nezjistil Nejvyšší správní soud žádné pochybení krajského soudu,
neboť ten uvedl, z jakého důvodu má za to, že napadené rozhodnutí stěžovatelky nebylo
v souladu se zákonem. Krajský soud vyjádřil svůj právní názor ohledně (ne)zákonnosti
napadeného rozhodnutí; z faktu, že nepřisvědčil argumentaci stěžovatelky a že dospěl k závěrům,
se kterými nesouhlasí, nelze dovozovat nepřezkoumatelnost rozsudku.
[25] Stěžovatel ve vztahu k nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu uvádí výslovně
to, že krajský soud nedostatečně vyjádřil svůj právní názor ohledně důvodnosti žaloby,
když pouze uzavřel, že je nutné zaměstnání žalobce zařadit do pracovní kategorie I.AA. Nejvyšší
správní soud v tomto směru souhlasí se stěžovatelkou, že odůvodnění rozsudku krajského soudu
je stručnější, avšak na základě této skutečnosti není možné dovozovat nepřezkoumatelnost
tohoto rozsudku. Stěžovatelka totiž přehlíží, že krajský soud obsáhle citoval z nálezu Ústavního
soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13, který dospívá k jednoznačným závěrům
ohledně zákonnosti napadeného rozhodnutí. Rozsudek krajského soudu je totiž nutné
vnímat jako celek, a tedy i prostřednictvím odkazu na výše citov aný nález Ústavního soudu
a tam uvedené závěry, které bez jakýchkoli pochyb odůvodňují nutnosti zrušení napadeného
rozhodnutí.
[26] Jak totiž Nejvyšší správní soud uvedl v rozsudku ze dne 25. 4. 2013, č. j. 6 Ads 17/2013 – 25,
„rozsudek je nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost podle §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., pokud z něj nelze
jednoznačně dovodit, jakým právním názorem je správní orgán po zruš ení jeho rozhodnutí vázán
a jak má v dalším řízení postupovat, nebo pokud z něj nevyplývá, podle kterých ustanovení a podle jakých
právních předpisů byla v kontextu podané správní žaloby posuzována zákonnost napadeného správního
rozhodnutí, nebo pokud je jeho odůvodnění vystavěno na rozdílných a vnitřně rozporných právních hodnoceních
téhož skutkového stavu či pokud jsou jeho výroky vnitřně rozporné nebo z nich nelze zjistit, jak vlastně soud
rozhodl, a v některých jiných speciálních případech. S tímto kasačním důvodem je však nutno zacházet obezřetně,
neboť zrušením rozhodnutí soudu pro nepřezkoumatelnost se oddaluje ok amžik, kdy základ sporu bude
správními soudy uchopen a s konečnou platností vyřešen, což není v zájmu ani účastníků řízení (v případě nositelů
veřejných subjektivních práv je ve hře též jejich základní právo na rozhodnutí věci b ez zbytečných průtahů podle
čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, resp. na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; č. 209/1992 Sb.), a koneckonců ani ve veřejném zájmu
na hospodárnosti řízení před správními soudy, nemluvě o nákladech, jež jsou se soudním přezkumem spojeny.
Proto by ke kasaci rozhodnutí krajského soudu měl Nejvyšší správní soud přistoupit teprve tehdy, nelze -li jeho
nesrozumitelnost jinak než kasací odstranit, tzn., nelze -li nesrozumitelnost rozsudku odstranit výkladem,
s přihlédnutím k obsahu spisu, k úkonům soudu a účastníků řízení. “
[27] I když Nejvyšší správní soud připouští, že krajský soud mohl svůj názor na zákonnost
napadeného rozhodnutí pregnantněji rozvést, nelze jen na základě toho, že v rekapitulační části
rozsudku obsáhle citoval názor Ústavního soudu obsažený v nálezu ze dne 15. 9. 2015,
sp. zn. III. ÚS 1015/13, na nějž zcela odkázal, dovodit nepřezkoumatelnost napadeného
rozsudku, když je z něj závěr ohledně důvodnosti žaloby patrný. S ohledem na závěry obsažené
v nálezu Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13, je zjevné, že napadené
rozhodnutí stěžovatelky nemůže obstát, jak bude dále vysvětleno, tudíž Nejvyšší správní soud
neměl důvod rozsudek krajského soudu rušit, neboť takovým postupem by pouze „uměle“
prodlužoval délku předmětného soudního řízení, jehož výsledek by však byl ohledem na nález
Ústavního soudu předem určen.
[28] Nejvyšší správní soud proto shledal, že nebyl naplněn důvod kasační stížnosti podle
ustanovení §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
[29] Ohledně naplnění kasačního důvodu dle ustanovení §103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy
zákonnosti posouzení právní otázky krajským soudem, zda žalobce splňoval podmínky
pro přiznání starobního důchodu dle nařízení vlády č. 557/1990 Sb., musí Nejvyšší správní soud
uvést následující:
[30] Seznam druhů práce uvedených v zákoně regulující pracovní kategorie, jak bylo podrobně
rozvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 12. 2012, č. j. 4 Ads 22/2012 – 21,
a v příloze nařízení vlády představoval pouze typizovaný seznam prací zařazených
do preferovaných pracovních kategorií a byl dále konkretizován na úroveň konkrétních povolání
teprve příslušným resortním seznamem. Tyto resortní seznamy byly založeny na metodě
taxativního výčtu. Pokud tedy nebylo konkrétní povolání (druh práce, kterou měl zaměstnanec
v souladu s pracovní smlouvou v podniku vykonávat) zařazeno v příslušném resortním
seznamu jako zaměstnání zařazené do I. či II. pracovní kategorie, nemohlo být na základě
rozšiřujícího výkladu ustanovení zákona či prováděcího nařízení do takové kategorie podřazeno,
a to ani na základě soudního uvážení (k tomu viz např. Burdová, E. a kol. O důchodovém
zabezpečení pracujících. Praha: Práce, 1988, s. 70 – 71). Soudy však mohou podle výsledků
provedeného dokazování, které velmi zevrubně proběhlo i v nyní posuzované věci, vyslovit,
že pracovník splňuje podmínky pro zařazení do I. či II. pracovní kategorie v případě, že práce
jím vykonávaná odpovídala zcela některému zaměstnání zařazenému do I. nebo II. pracovní
kategorie, přičemž ovšem musely zkoumat všechny podmínky, za nichž mohlo být zaměstnání
zařazeno do resortního seznamu (srov. k tomu stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne
10. 10. 1977, sp. zn. Cpjf 46/77, publikováno v č. 1/1978 Sbírky rozhodnutí a stanovisek
Nejvyššího soudu). Nejvyšší správní soud tedy nezpochybňuje názor stěžovatelky, že se primárně
vychází z údajů obsažených v evidenčních listech, avšak pokud se po provedeném dokazování,
zjistí, že tato evidence není přesná či úplná, je možné se od informací v ní obsažených příslušným
způsobem odchýlit, jako se tomu stalo v projednávané věci.
[31] Ohledně otázky zařazení zaměstnání žalobce v období od 14. 8. 1974 do 31. 5. 1987
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 9 . 2015, sp. zn. III. ÚS 1015/13 uvedl, že „Z ustanovení
§15 odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., vyplývá, že mezi zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým
pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech patřila i zaměstnání technickohospodářských pracov níků hlubinných
dolů, avšak pouze za předpokladu, že byla vykonávána soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně
na pracovištích v podzemí hlubinných dolů. Byl -li přitom tento předpoklad splněn v případě úsekového,
resp. důlního měřiče, pak muselo být možné i podřazení tohoto zaměstnání pod n ěkterý z okruhů zaměstnání
této kategorie podle přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. Tyto okruhy měly totiž zahrnovat všechna
zaměstnání splňující podmínku uvedenou v §15 odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb. Jiná koncepce příslušné
přílohy nařízení by neodpovídala jejímu hlavnímu účelu, jímž bylo sjednocení a zjednodušení aplikace tohoto
zákona tím, že dojde k bližší specifikaci těchto zaměstnání.
Pro posouzení nároku stěžovatele bylo naopak nerozhodné, že nařízení vlády č. 117/1988 Sb. výslovně zařadilo
do své přílohy 3 zaměstnání "vedoucího (samostatného) důlního měřiče". Tato příloha totiž plnila zcela jinou
funkci, jež spočívala v tom, že vymezovala seznam zaměstnání vybraných vedoucích technickohospodářských
pracovníků hlubinných dolů a geologického přezkumu prováděného hornickým způsobem a vedoucích technických
pracovníků státní báňské správy ve smyslu §15 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., tedy kategorií, v jejímž
případě bylo její zařazení do I. pracovní katego rie (nikoliv do I. pracovní kategorie v hornictví se stálým
pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech) závislé na splnění jiných podmínek. V případě těchto pracovníků nelze
mluvit o stálém pracovišti pod zemí v hlubinných dolech. Zákonodárce přesto pova žoval za účelné zohlednit,
že i oni se při plnění svých úkolů zdržují v této oblasti, v důsledku čehož jsou rovněž vystaveni obdobným
negativním důsledkům pro zdraví jako zaměstnanci pracující převážně v dolech. U těchto pozicí zákon přirozeně
nepředpokládá, že by jejich vykonavatelé museli v podzemí hlubinných dolů pracovat soustavně a v průběhu
kalendářního měsíce převážně. Kdyby tomu tak bylo, pak by v případě zaměstnání technickohospodářských
pracovníků hlubinných dolů došlo k jejich zařazení do I. pracovní kategorie již na základě §15 odst. 3 zákona
č. 100/1988 Sb. a zvláštní právní úprava by vůbec nebyla nezbytná.
Provedený výklad podle názoru Ústavního soudu opodstatňuje závěr, že pro zař azení zaměstnání důlního
měřiče pod některý z okruhů zaměstnání pod le přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. bylo rozhodující,
zda bylo vykonáváno soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně na pracovištích v podzemí hlubinných
dolů. Správní soudy proto pochybily, jestliže se ve svých úvahách touto podmínkou od mítly zabývat, a soustředily
se v podstatě jen na slovní vymezení jednotlivých okruhů zaměstnání, jež však s ohl edem na výše uvedené nebylo
lze považovat za taxativní výčet těchto zaměstnání. Pod jednotlivé okruhy muse lo být možné zařadit případně
i jiná zaměstnání, byť tato v jejich názvu nebyla výslovně zmíněna. V případě zaměstnání stěžovatele
tak přicházelo v úvahu jeho podřazení pod kategorii uvedenou pod č. 3 přílohy 2 nařízení vlády
č. 117/1988 Sb., tedy "horník-dělník, vrtný dělník, vzorkař, dělník v geologickém průzkumu, karotážník".
Dalšího pochybení se pak správní soudy dopustily tím, že za určující kritérium pro podřazení zaměstnání
stěžovatele pod některý z okruhů zaměstnání podle přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb. považovaly
to, zda jde o p rofesi dělnickou nebo odbornou či technickohospodářskou. Jak již bylo uvedeno, toto kritérium
nemělo význam pro zařazení určitého zaměstnání do uvedené přílohy, ani se od něj neodvíjelo vzájemné odlišení
okruhů zaměstnání, jež byly obsaženy v přílohách 2 a 3. Ostatně účel přílohy 2 nikterak nevylučoval,
aby v ní byly obsaženy i zaměstnání odborná či technickohospodářská. Podstatné bylo pouze
to, zda byly vykonávány soustavně a v průběhu kalendářního měsíce převážně na pracovištích v podzemí
hlubinných dolů. Pakliže se v příloze 3 objevuje kategorie "vedoucího (samostatného) důlního měřiče",
je tím míněna pozice, u níž se s ohledem na náplň práce, v jejímž rámci převládají p rávě práce kontrolní,
řídící a další práce technickoadministrativního charakteru, nepředpokládá, že bude výše uvedená podmínka
splněna. To však není případ zaměstnání úsekového, resp. důlního měřiče, jak ji na základě dokazování obsahově
vymezily právě správní soudy. Nic na tom nemění ani závěr znalce, který přes jím podanou charakteristiku tohoto
zaměstnání podřadil činnost stěžovatele právě pod posledně uvedenou kategori i. Tímto hodnocením,
které mělo povahu právního závěru, nebyly soudy vázány, a znalec k němu nebyl povolán.
Uvedené nedostatky argumentace obsažené v napadených rozhodnutích vedou Ústavní soud opětovně k závěru,
že správní soudy postupovaly v dané věci přepjatě formalisticky. Tentokrát se sice zabývaly charakterem
jím skutečně vykonávané pracovní činnosti, při jejím podřazení pod příslušné práv ní předpisy upravující nárok
na mimořádný hornický důchod však vůbec nevzaly v potaz koncepci a účel jednot livých příloh nařízení vlády
č. 117/1988 Sb., plynoucí z §17 odst. 1 ve spojení s §15 odst. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Sb. Posouzení
účelu obou příloh bylo přitom nezbytným předpokladem pro jejich správnou aplikaci, neboť právě od něho záviselo,
zda a pod jakou z kategorií uvedenou v těchto přílohách lze podřadit zaměstnání důlního měřiče. Správní soudy
ve svém odůvodnění tento aspekt zcela pominuly a místo toho své úvahy založily n a rozlišení, zda v případě tohoto
zaměstnání převáží jeho dělnický nebo odborný či technickohospodářský charakter, pro které však právní předpisy
dopadající na projednávanou věc neposkytovaly žádnou oporu. Rozhodující byla, jak již bylo opakovaně uvedeno,
doba strávená v podzemí. V pouhé skutečnosti, že některá zaměstnání, jež splňo vala tuto podmínku, byla více
a jiná méně odborná nebo kvalifikovaná (což lze znázornit právě na příkladu ús ekového, resp. důlního měřiče
a jeho figuranta), nakonec ani nelze nal ézt žádný rozumný důvod pro odlišné zacházení.“
[32] Z výše citovaného nálezu Ústavního soudu, je nž je pro N ejvyšší správní soud,
ale i pro stěžovatelku jako státní orgán závazný podle čl. 89 odst. 2 Ústavy, vyplývá,
že stěžovatelka měla zaměstnání žalobce v období od 14. 8. 1974 do 31. 5. 1987
zařadit do pracovní kategorie I.AA pod č. 3 přílohy 2 nařízení vlády č. 117/1988 Sb., tedy
"horník-dělník, vrtný dělník, vzorkař, dělník v geologickém průzkumu, karotážník" .
Byť stěžovatelka s těmito závěry Ústavního soudu nesouhlasí, nemůže jí Nejvyšší správní soud
přisvědčit, neboť není oprávněn přezkoumávat a přehodnocovat tyto velmi jednoznačné závěry
Ústavního soudu, jelikož to by jej stavělo do role přezkumné instance vůči rozhodnutím
Ústavního soudu, což by zcela zjevně odporovalo čl. 89 odst. 2 Ústavy. Nejvyšší správní soud
proto může pouze odkázat stěžovatelku na tyto závěry Ústavního soudu, které nemůže jakýmkoli
způsobem „opravovat, doplňovat či předělávat“.
[33] Nejvyšší správní soud se dále zaměřil na posouzení důvodnosti kasační stížnosti
stěžovatelky směřující vůči výroku II. napadeného rozsudku, kterým jí byla uložena povinnost
nahradit žalobci náklady řízení. Nejvyšší správní soud na úvod předesílá, že kasační stížnost
směřující do výroku o nákladech řízení nemohl odmítnout pro její nepřípustnost podle
ustanovení §104 odst. 2 s. ř. s., neboť stěžovatelka nebrojila samostatně pouze proti tomuto
výroku, ale i proti výroku o věci samé – srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu ze dne 1. 6. 2010, č. j. 7 Afs 1/2007 - 64.
[34] Nejvyšší správní soud se v projednávané věci neztotožňuje se závěrem krajského soudu,
že je možné žalobci přiznat právo na náhradu nákladů řízení vztahující se k řízení o ústavní
stížnosti před Ústavním soudem. Náhradu nákladů řízení o ústavní stížnosti totiž upravuje
speciálně zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve zněn í pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o Ústavním soudu“), který stanoví, že zásadně si náklady řízení před Ústavním
soudem hradí účastníci nebo vedlejší účastníci sami. Ústavní soud je podle ustanovení §62
odst. 4 téhož předpisu oprávněn podle výsledků řízení usnesením uložit některému účastníkovi
nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu
účastníkovi jeho náklady řízení, avšak to pouze v odůvodněných případech. Z obsahu soudního
spisu však nevyplývá, že by Ústavní soud tohoto svého oprávnění využil. Není přitom možné
nahrazovat pravomoc Ústavního soudu a rozhodovat o náhradě nákladu řízení o ústavní stížnosti
obecnými soudy, neboť tím by si správní soudy atrahovaly pravomoc, která náleží pouze
Ústavnímu soudu.
[35] Ke stejnému závěru ohledně nemožnosti rozhodovat o náhradě nákladů o ústavní
stížnosti obecnými soudy ostatně dospěla i judikatura Nejvyššího soudu, který v usnesení ze dne
19. 9. 2012, sp. zn. 28 Cdo 2502/2012, rozhodoval pouze o náhradě nákladů dovolacího řízení
poté, co bylo jeho předchozí rozhodnutí o náhradě těchto nákladů zrušeno nálezem Ústavního
soudu ze dne 6. 8. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2014/12 , jenž přitom rovněž o náhradě nákladů řízení
o ústavní stížnost nerozhodl.
[36] Krajský soud proto rozhodl nesprávně, pokud žalobci přiznal náhradu nákladů řízení vůči
stěžovatelce i za řízení o ústavní stížnosti.
[37] Nejvyšší správní soud se však ztotožňuje se závěrem krajského soudu, že v posuzované
věci bylo možné ohledně některých podání žalobce navýšit mimosmluvní odměnu dle ustanovení
§12 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve zněn í pozdějších předpisů, neboť
se skutečně jednalo o časově velmi náročné úkony z důvodu nutnosti zohlednit
velice komplikovanou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 100/1988 Sb., nařízení vlády
č. 557/1990 Sb., nařízení vlády č. 117/1988 Sb. a příslušných resortních seznamech,
a to s přihlédnutím k jednotlivým nálezům Ústavního soudu v dané věci. Úvahy krajského soudu
o nutnosti navýšení mimosmluvní odměny s ohledem na tyto skutečnosti se proto jeví
Nejvyššímu správnímu soudu ve vztahu k těm úkonům právní služby, o nichž mohou správní
soudy rozhodovat, jak bylo výše vysvětleno, jako správné a přiléhavé.
[38] Pouze nad rámec argumentace uplatněné v kasační stížnosti Nejvyšší správní soud
upozorňuje, že tarifní hodnota a tudíž i výše mimosmluvní odměny v oblasti důchodového
zabezpečení se měnila, přičemž je nutné v souladu s čl. II vyhlášky č. 486/2012 Sb., kterou
se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů ,
zohlednit, kdy byl příslušný právní úkon učiněn (zda před 31. 12. 2012, nebo po 1. 1. 2013),
a podle toho poté určit výši tarifní hodnoty a právní služby. V posuzované věci přitom řadu
úkonů právní služby zástupce žalobce učinil před 31. 12. 2012, tudíž výše mimosmluvní odměny
za tyto právní služby má být (bez zohlednění případného navýšení podle §12 odst. 1 advokátního
tarifu) pouze 500 Kč.
III.
Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[39] Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud po přezkoumání výroku
I. napadeného rozsudku Krajského soudu v Praze k závěru, že nebyly naplněny tvrzené důvody
podání kasační stížnosti podle §103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s., za použití ustanovení §109
odst. 3 a 4 s. ř. s. Kasační stížnost proto není ve vztahu k výroku I. napadeného rozsudku
důvodná a Nejvyšší správní soud ji podle §110 odst. 1 poslední věty s. ř. s. zamítl. Ve vztahu
k výroku II. rozsudku krajského soudu byla kasační stížnost naopak důvodná, a soud proto tento
výrok zrušil podle §110 odst. 1 věty první s. ř. s. a vrát il věc v tomto rozsahu krajskému soudu
k dalšímu řízení. V něm krajský soud rozhodne vázán výše vysloveným právním názorem
Nejvyššího správního soudu (§110 odst. 3 s. ř. s.) a rozhodne znovu pouze o náhradě nákladů
řízení o žalobě.
[40] V řízení o kasační stížnosti nebyla stěžovatelka úspěšná ve vztahu k výroku o věci samé,
úspěch zaznamenala jen ve vztahu k výroku o nákladech řízení před krajským soudem,
tedy ve zcela nepatrné části. Žalobce ve vztahu k rozhodnutí o věci samé měl plný úspěch, avšak
podle obsahu spisu mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nevznikly. Proto v souladu
s ustanovením §60 odst. 1 s. ř. s. rozhodl Nejvyšší správní soud za použití §120 s. ř. s., že žádný
z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 29. září 2016
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně senátu